Международный деликт: что это такое, описание и особенности

Деликт – это. Определение, значение деликта, виды, характеристики и особенности

Деликт – это что такое? Данное понятие досталось нам в наследство от юристов Древнего Рима. С латинского языка delictum переводится как «правонарушение, проступок». Римляне подразделяли их на несколько видов. Подробная информация о том, что это – деликт, будет дана в этой статье.

Определение

Деликтом называется такое неправомерное поведение или проступок, который влечет за собой возмещение нанесенного ущерба или вреда. При этом то, что полагается в качестве компенсации, взыскивается в соответствии с положениями частного права в пользу потерпевших лиц. Он бывает двух видов: частный и гражданско-правовой деликт.

Иными словами, изучаемое понятие можно определить как противоправное деяние, имеющее частный характер и порождающее заинтересованность в наказании обидчика и (или) в возмещении ущерба, который был нанесен.

Отличие от преступления

Рассмотрим, чем правовой деликт отличается от преступления. В значительной мере оба эти понятия совпадают, так как преступление влечет за собой взыскание в пользу лица, явившегося потерпевшим. Но есть ряд преступлений, вследствие совершения которых не производится гражданско-правовое взыскание. Это происходит потому, что им не причиняется никакой вред.

В качестве примера можно привести покушение на совершение преступления или отсутствие субъектов, в пользу которых может быть произведено взыскание. Последнее происходит, если убито лицо, не являвшееся кормильцем семьи.

Отличие просматривается и в противоположной ситуации. Существует ряд частных деликтов, которые в силу своей незначительности, рассматриваемой с публично-правовой точки зрения, не подлежат уголовной каре. Но ими причинен вред, и за них полагается гражданско-правовое возмездие.

Отличительный признак

С учетом сказанного выше можно заключить, что гражданско-правовым деликтом вообще является любое противоправное действие, вне зависимости от того, преступление это, проступок или же обыкновенное повреждение имущества. Но при этом оно характеризуется тем, что вторгается либо в личную, либо в имущественную сферу личности и причиняет ей ущерб, а также не зависит от гражданско-правовых отношений, существующих между субъектами.

Отличительный признак деликта, выделяющий его из ряда других правонарушений, так называемых квазиделиктов, – это вина, намерение в причинении вреда. Без этого признака (за некоторым исключением) ответственность не наступает.

Виды деликтов

Итак, мы разобрались, что рассматриваемое нами юридическое понятие включает в себя нанесение вреда конкретному лицу, его семейству или его имуществу путем прямого или же косвенного нарушения прав с вытекающей отсюда обязанностью по возмещению вреда. Этот вид правонарушений подразделяется на публичный и частный.

  • К публичному деликту относится нарушение государственных прав и интересов в целом.
  • Что касается частного деликта, то при его совершении нарушаются частные права, а виновное лицо должно возместить ущерб или уплатить штраф.

Элементы деликта

Среди элементов этого правового института выделяются следующие:

  1. Объективный вред, который причинен незаконными действиями одного лица другому лицу.
  2. Вина того, кто совершил правонарушение.
  3. Признание действующим правом конкретного правонарушение деликтом, то есть обозначение в законе правовых последствий совершенного деяния.

Римские деликты

Вот некоторые разновидности изучаемого понятия, имевшиеся в Древнем Риме.

  1. Iniuria – нанесение обиды.
  2. Furtum кража личного имущества.
  3. Rapina – грабеж.
  4. Damnum iniuria datum – повреждение или уничтожение чужого добра.

Рассмотрим каждую из них.

Нанесение обиды

В это юридическое понятие и санкции за него входили:

  1. Повреждение конечностей на теле человека. Если стороны не могли договориться об уплате выкупа, в действие вступал закон талиона. Под этим подразумевался принцип наказания, предполагавший возмездие, по силе аналогичное преступлению. Он сложился в родовом обществе. Виновному причиняли такой же вред, который нанес он сам. В Библии этот принцип имеет вид высказывания «Око за око, зуб за зуб».
  2. Повреждение какой-либо из внутренних костей. Наказывалось штрафом. Если потерпевший был свободным человеком, то за нанесенный ему вред нужно было заплатить 300 ассов. Если это был раб, то сумма была вдвое меньше – 150 ассов.
  3. Другое воздействие на человека, расценивавшееся как оскорбительное. За него также полагалась выплата штрафа, размер которого суд определял в каждом конкретном случае, исходя из обстоятельств дела.

Чтобы лучше усвоить, что это – деликт в римском праве, нужно помнить, что для назначения наказания необходимо было присутствие обязательного элемента – наличия намерения нанести обиду. То есть, говоря современным языком, наличия прямого умысла.

Кража и грабеж

Под кражей личного имущества римские юристы понимали любое противозаконное посягательство, имевшее корыстную цель, на чужую вещь. К ней относились и хищение, и растрата, и присвоение. При этом за подобные противоправные деяния судьи могли как наложить штрафные санкции, так и начать уголовное преследование.

Грабеж, который, как известно, отличается от кражи тем, что хищение производится не тайно, а открыто, карался наложением штрафа. Его величина равнялась сумме стоимости отобранной грабителем вещи, увеличенной в четыре раза. Если же рассматривался инцидент годичной давности, то взималась однократная стоимость добра. В период империи этот деликт квалифицировался как публичный.

Вред имуществу

Когда повреждалось или уничтожалось чужое имущество, следовали такие обязательства из деликтов, прописанные в законе Аквилия 287 г. до н. э.:

  • Если кто-то убивал чужого раба или животное, то виновник был обязан заплатить за это самую высокую цену из тех, которые существовали на рынке в продолжение всего предшествующего года. При этом необходимо было возместить также и косвенные убытки.
  • Если раб или животное не были убиты, а им были нанесены повреждения, то на виновное лицо налагались обязательства по уплате высшей цены, которая по аналогичным позициям наблюдалась на рынке в течение последнего месяца.
Читайте также:
Уголовная ответственность: что это такое, описание и особенности

Квазиделикты

Представляется, что в завершение рассмотрения вопроса о том, что это – деликт, будет целесообразным коротко сказать и о квазиделиктах. Это даст возможность лучше сориентироваться в материале. Под этим термином подразумеваются обязательства как бы из деликтов.

Они порождают ответственность, которая, как и при деликтах, возникает из обстоятельств, которые нельзя было подвести под понятие деликта – или из-за отсутствия необходимого элемента, или из-за наличия моментов, которые выходят за пределы деликта. Например, лицо несло ответственность, если из его дома было что-нибудь выброшено, и при этом был убит раб или животное – здесь нет элемента прямого умысла.

В заключение отметим, что значение возникновения деликта в римском праве заключается в том, что изначально главным инструментом исполнения обязательств была частная месть, которая была заменена на более цивилизованный способ исполнения обязательств.

Понятие деликтных отношений с иностранным элементом

Деликтное право зародилось еще в эпоху римского права и представляло собой конгломерат собранных вместе отдельных и разрозненных судебных решений. В тот период уже возникли важнейшие виды деликтов: кража (furtum), противоправное нанесение ущерба (Dаmnum injuria Datum), оскорбление личности (injuria). Появление же общего понятия деликта относят к эпохе просвещения.

Впервые определение деликта было дано Гуго Гроцием в труде «О праве войны и мира. Три книги» (1625). Он писал: …обратимся к тому, что причитается по природе вследствие совершенного правонарушения. Здесь, нарушением мы называем всякую вину, состоящую как в действии, так и в воздержании от действий, противном тому, как люди должны поступать вообще, или же сообразно определенному качеству. В силу такой вины возникает естественное обязательство при наличии ущерба, а именно обязательство возместить его.[3] Это положение получило в дальнейшем развитие в трудах Жана Дома. В работе «Гражданские законы в своем естественном порядке» (1689), он вводит понятие вины и формулирует общий принцип, согласно которому ущерб должен возмещаться не только, если он причинен преднамеренно, но и в случаях, когда ответчика следует упрекнуть в отсутствии необходимой осмотрительности. С тех пор общая оговорка получила свое развитие в теории и законодательстве многих стран.

В международном частном праве деликт также как и в национальном законодательстве, рассматривается как гражданское правонарушение. Нет такой формы деликтной ответственности в международном частном праве, которая не была бы присуща праву той или иной страны.

В общей теории права под правонарушением понимается общественно-опасное, противоправное, виновное деяние (действие или бездействие) деликтоспособного лица, влекущее за собой реакцию государства в виде мер правовой защиты или мер правовой ответственности. Деликт же представляет собой правонарушение, совершенное в сфере гражданского оборота, т.е. в сфере имущественных и связанных с ними личных неимущественных отношений, основанных на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности участников.

Исследуя закрепленное в различных законодательствах понятие деликта и его видов можно прийти к выводу, что существуют различные определения и серьезные различия в трактовке этого института. Так, например, в странах континентального права понятие деликта сложилось под влиянием таких теоретиков как Г. Гроций, Ж. Дома и трактуется единообразно. Здесь деликт выражается в следующих трех положениях:

1) вред, причиненный личности или имуществу подлежит возмещению в полном объеме лицом, его причинившим;

2) факт причинения вреда личности или имуществу, независимо от того, в сфере каких отношений он был причинен, признается противоправным, если причинивший вред не докажет, что был правомочен на совершение действий, которыми был причинен вред, либо действовал в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости, т.е. правомерно;

3) состав гражданского правонарушения, служащий основанием деликтного обязательства и закрепленный в общей норме о деликтных обязательствах, включает в себя вред, противоправное поведение, причинную связь и вину причинителя.

В доктрине же общего права, напротив, попытки достичь согласия относительно единообразного понятия деликта не увенчались успехом, что, скорее всего, объясняется исторически сложившейся системой обособленных составов правонарушений.

В международном частном праве определение деликта дается на основе ряда общих качеств нормативных и доктринальных определений деликта в различных странах, а также на основе включения в понятие иностранного элемента в качестве обязательного признака.

В теории международного частного права к признакам деликта относят:

– действия, причиняющие вред гражданам и юридическим лицам;

– причиненный такими действиями вред признается как противоправный;

– вред причиняется противоправными действиями, совершенными, как правило, умышленно или по неосторожности;

– противоправное причинение вреда составляет юридический факт, имеющий своим основанием не нарушение договора, а посягательство на охраняемые законом права граждан и юридических лиц;

– этот юридический факт порождает обязательственное правоотношение, в силу которого одна сторона, потерпевший или его близкие, вправе требовать возмещение причиненных убытков, а другая сторона, правонарушитель, обязана их возместить.

Помимо общих признаков деликта, необходимо также определять в каком случае регулирование будет осуществляться нормами международного частного права. То есть наличие иностранного элемента в деликтных отношения прослеживается в случае если:

– основание правоотношения (противоправный вред) проявляется в нескольких государствах;

– хотя бы один из субъектов правоотношения – иностранец;

– действие делинквента, влекущее обязанность возместить вред (объект правоотношения), простирается в иностранную правовую сферу;

– предмет правоотношения (в обязательственных имущественных отношениях) повреждается в условиях иностранного правопорядка;

– субъективное право потерпевшего и юридическая обязанность делинквента возникает в одних государствах, а реализуется в других;

Читайте также:
Что грозит несовершеннолетнему за домогательства?

– права третьих лиц обсуждаются по закону иностранного государства;

– право на возмещение вреда производно от договорных отношений сторон или от иных преюдициальных фактов, обсуждаемых по иностранному праву (договор страхования, договор найма, соглашение об освобождении делинквента от обязанности возместить вред);

– спор о возмещении вреда рассматривается судом иностранного государства;

– решение о возмещении вреда исполняется в иностранном государстве.

Можно выделить генеральный, сингулярный и смешанный деликт. Генеральный деликт представляет собой всеобъемлющую законодательную формулировку гражданского правонарушения, которая обычно понимается как противоправное виновное действие, причиняющее ущерб другому лицу. Генеральный деликт присущ, главным образом, правовой системе Франции. ФГК делит действия, влекущие обязанность возместить ущерб, на деликтные (delits) и квази-деликтные (quasi-delits). К первым относятся действия, совершенные с целью обмана или злого умысла (dol ou malignite‘), ко вторым – действия, посредством которых ущерб причиняется без злого умысла, но в результате неизвинительной неосторожности (sans malignite‘ mais par une imprudence qui n ‘est pas excusable).

В соответствии со ст. 1382 ФГК действие человека, которое причиняет другому ущерб, обязывают того, по вине кого ущерб произошел, к возмещению ущерба. Ст.1383 ФГК дополняет указанное правило положением о том, что каждый ответственен за ущерб, который он причинил не только своим действием, но также своей небрежностью или неосторожностью. На основании положений ст.ст 1381, 1382 ФГК можно сделать ввод, что деликтная ответственность может наступить не только за собственные действия, но и за действия других лиц. Ст.1384 ФГК перечисляет такие случаи ответственности, как ответственность родителей за вред, причиненный проживающими с ними несовершеннолетними детьми, наставников – за вред, причиненный их учениками, нанимателей – за вред, причиненный работниками в ходе выполнения ими своих обязанностей. Ст. 1384 ФГК содержит также общее правило об ответственности за вред, причиненный животными и об ответственности за вред, причиненный разрушением строения, вследствие недостатков ремонта или дефектов постройки. Следует отметить и тот факт, что французское право не делает четких различий между понятиями «противоправность» и «вина», оба они находят свое выражение в понятии «вины».

Система генерального деликта действует и в России. Понятие деликта содержится в статье 1064 ГК РФ. Деликт можно определить как виновное противоправное действие, причиняющее вред личности или имуществу гражданина или имуществу юридического лица. Деликтная ответственность может наступить не только за собственные действия, но и за действия других лиц. Установлены такие случаи ответственности как: ответственность юридического лица за вред, причиненный его работнику, ответственность родителей за вред, причиненный их несовершеннолетними детьми, ответственность опекуна, либо организации, обязанной осуществлять надзор за недееспособными за вред, причиненный гражданином, признанным судом недееспособным. В отличие от ФГК, в ГК РФ предусмотрено больше оснований ответственности за вред, а также они более детально регламентированы.

ГК РФ так же, как и ФГК различает причинение вреда в состоянии необходимой обороны и причинение вреда в состоянии крайней необходимости, как обстоятельства освобождающие от ответственности.

Сингулярный деликт представляет собой фактический состав правонарушения, в этом случае общее понятие деликта не дается, а устанавливается целый ряд фактических составов гражданских правонарушений. Так, в странах общего права не сложилось законодательно закрепленного общего понятия гражданского правонарушения. Система деликтных обязательств представляет собой совокупность фактических составов. Каждый из отдельных видов деликтов является самостоятельным, каждому из них присущи собственные критерии и каждый из них предназначен для защиты совершенно определенных интересов лиц от столь же определенных форм их нарушения. Рассматривать страны общего права следует в комплексе, поскольку зародившееся в Англии деликтное право стало достаточно мобильным и взаимопроникаемым в правовых системах Великобритании, США, Канады и Австралии. В большинстве составов правонарушений, известных англо-американскому праву, вина в форме умысла (intention) или небрежности является необходимым условием ответственности. Однако кроме этого, существует еще и институт «строгой ответственности» (strict liability), который предусматривает ответственность, независимо от вины причинителя вреда.

Смешанный деликт представляет собой не только правонарушение, прямо названное в законе, но и причинение вреда любым другим способом, т. е. содержит в себе элементы как генерального, так и сингулярного деликтов. В РФ наиболее распространена форма смешанного деликта.

В результате правонарушения причиняется вред. Обычно выделяют материальный и моральный вред, однако следует отметить, что в некоторых государствах право не делает различий между имущественным и неимущественным вредом. Имущественный вред включает в себя как положительный ущерб, так и упущенную выгоду. Моральный вред подразумевает под собой нравственные или физические страдания, испытываемые вследствие противоправного действия. Не имеет значения причинен ли ущерб личности или собственности истца.

| следующая лекция ==>
Вексель и чек в международных расчетах | Коллизионные вопросы деликтных обязательств

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Лекция 11. Международные деликтные отношения

11.1. Понятие деликтных отношений

К обязательствам, возникающим из внедоговорных отношений, относят обязательства, возникающие из причинения вреда. Эти обязательства обычно называют деликтными обязательствами, поскольку они возникают не из договора, а из неправомерных действий (деликтов).

Нарушение правил безопасности при применении современных транспортных средств, при массовом перемещении людей из одной страны в другую приводит к значительному увеличению аварий и катастроф различного рода и масштаба, что, в свою очередь, влечет за собой возникновение деликтных отношений с так называемым иностранным элементом. К сожалению, примеров такого рода более чем достаточно.

Читайте также:
Может ли меня уволить ИП, если я в декрете?

Вред может быть причинен иностранному гражданину на территории России, например, в результате дорожно-транспортного происшествия по вине российского или иностранного водителя, в результате столкновения в открытом море морских судов, зарегистрированных в различных государствах.

В отечественной литературе отмечалось, что во многих странах коллизии законов в области обязательств вследствие причинения вреда решаются, исходя из одного из старейших начал международного частного права – закона места совершения правонарушения (lex loci delicti commissi). Выбор права места деликта в качестве ведущей коллизионной нормы закреплен в законодательстве Австрии, Венгрии, Германии, Греции, Италии, Польши, Скандинавских стран, а также в международных договорах, например в Кодексе Бустаманте 1928 г.

Проявлением современных подходов стало комбинированное применение закона места совершения правонарушения и иных коллизионных правил, отсылающих к законам гражданства, места жительства сторон, места регистрации транспортного средства. Эти тенденции прослеживаются в развитии зарубежного законодательства, в международной договорной практике.

Стороны могут в любое время после наступления события, повлекшего причинение вреда, договориться о применении права суда.

Таким образом, при решении коллизионного вопроса применительно к деликтным обязательствам осуществляется выбор между двумя основными вариантами: применением права страны совершения вредоносного действия либо страны потерпевшего, т.е. лица, которому был причинен вред. Традиционно применяется закон места причинения вреда, однако применение этого принципа по законодательству ряда стран корректируется возможностью применения права страны потерпевшего, если оно предоставляет лучшие возможности возмещения вреда.

Более сложная ситуация возникает в случаях, когда вредоносное действие совершается в одном государстве, а результат наступает в другом государстве (загрязнение окружающей среды, авария на атомной электростанции). При отсутствии международного соглашения между странами, к которым относятся потерпевшие, у них остается лишь возможность обращаться с исками о возмещении вреда в свои отечественные суды, что по ряду причин не может быть реализовано.

Как определить, что именно должно рассматриваться в качестве места совершения деликта: следует ли понимать под местом деликта место, где было совершено действие, причинившее вред, или место, где наступили вызванные им вредные последствия?

В международной практике этот вопрос возникал неоднократно при рассмотрении споров в судах. Так, в частности, он был поставлен нидерландским судом в связи с иском голландского цветовода перед Европейским судом в отношении толкования положения Европейского соглашения о подсудности и исполнении решений по гражданским и торговым делам. Суть спора, в отношении которого был сделан запрос, состояла в следующем: голландскому предпринимателю, занимающемуся выращиванием цветов, принадлежали участки, на которых в основном используется вода, поступающая из реки Рейн. В результате загрязнения этой воды калием, добываемым шахтой в Эльзасе, выращиваемым растениям причинялся вред. Шахта находится в районе Мюльхаузена (Франция). Голландский цветовод предъявил иск к шахте в суде г. Роттердама (Нидерланды). Суд признал, что спор ему неподсуден и что иск должен быть предъявлен в соответствующий французский суд. При этом суд сослался на статью Европейского соглашения о подсудности и исполнении решений по гражданским и торговым делам. Суд следующей инстанции обратился с запросом в Европейский суд в отношении толкования указанной статьи Европейского соглашения, а именно, как следует понимать слова Соглашения «место, в котором наступил вредоносный результат».

Европейский суд признал, что в тех случаях, когда место совершения действий, повлекших за собой причинение вреда, не совпадает с местом наступления вредоносного результата, по выбору истца к ответчику может быть предъявлен иск как в суде страны, где был причинен вред, так и в суде страны, где были совершены действия, повлекшие за собой причинение вреда.

В ряде государств потерпевшему предоставляется возможность выбора между предъявлением иска на основании деликтного обязательства и иска на основании договора. С развитием систем страхования сфера, в которой допускается предъявление непосредственно исков потерпевших к страховщикам гражданской ответственности, расширяется, если это допускается правом, применяемым к обязательству вследствие причинения вреда, или правом, которому подчинен договор страхования.

Отдельно следует остановиться на вопросе о возмещении морального вреда.

До введения в действие Основ 1991 г. иностранцам в России не возмещался моральный вред, поскольку это не предусматривалось законодательством. Ситуация изменилась после введения в действие Основ 1991 г. Моральный вред за физические или нравственные страдания, причиненный гражданину неправомерными действиями, возмещается причинителем при наличии его вины. Моральный вред возмещается в денежной или иной материальной форме и в размере, определяемом судом независимо от подлежащего возмещению имущественного вреда. Это правило в полной мере подлежит применению и в случае причинения в России вреда иностранным гражданам.

Более сложным представляется решение в российском законодательстве вопроса о возможности компенсации морального вреда юридическим лицам. Моральный вред может быть причинен только физическому лицу. Однако согласно п. 7 ст. 152 ГК РФ правила о защите деловой репутации гражданина соответственно применяются к защите деловой репутации юридического лица.

В международной практике последних лет возросло значение проблемы возможности применения принципа иммунитета государства по искам о возмещении вреда.

Европейская конвенция об иммунитете 1972 г. не ставит предоставление или непредоставление иммунитета иностранному государству в зависимость от характера деликта. Иностранное государство может ссылаться на иммунитет от юрисдикции суда государства – участника Конвенции только потому, что причинение вреда имеет публично-правовую природу. Однако отсутствие деления на коммерческий и некоммерческий деликт сопровождается установлением требования жесткой территориальной связи деликта с государством суда. Необходимо не только, чтобы деликт произошел в пределах территориальной юрисдикции государства суда, но и чтобы причинитель вреда находился в этом государстве в момент, когда имели место обстоятельства, повлекшие причинение вреда.

Читайте также:
Как выселить жильца из неприватизированной квартиры?

В Конвенции ООН о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности (см. гл. 6) включена статья об ущербе, причиненном личности и собственности.

Деликт это: неправомерное поведение

Деликт – это правонарушение, пришедшее к нам из древнеримского права. В своей сущности это понятие подразумевает правонарушение частного или общественного характера, являющееся поводом для возмещения ущерба в пользу жертвы. «Или ты заплатишь — или я тебя накажу!» В таком ключе можно трактовать смысл и последствия правонарушений в области деликта в гражданском праве, с точки зрения простого обывателя.

  1. Понятие и характеристика деликта
  2. Деликт (то есть причиненный вред) может быть как частного, так и публичного или общественного характера
  3. Элементы деликта
  4. Классификация деликтов
  5. Особенности деликтного права
  6. К особенностям этой области права можно отнести особого рода деликты
  7. Место совершения деликта
  8. Сфера деликтного права
  9. Деликтная виктимология как наука
  10. Частный деликт
  11. Деликт в современном праве
  12. Деликтные правонарушения
  13. К умышленным правонарушениям можно отнести:

Понятие и характеристика деликта

Суть определения деликт — это процесс, который основывается на причинении какого-либо вреда физическому лицу и/или его семье. Термин этот относится и к имуществу пострадавшего. И главное условие, при котором деликт проявляет себя как прецедент – прямое или косвенное нарушение юридических прав человека и последующее возникновение обязанности по возмещению вреда.

По своей структуре и составу деликты похожи на реальные преступления лишь в некоторой степени. Их главное отличие – незначительность степени вреда, с точки зрения уголовного законодательства. При этом должна наступить гражданско-правовая ответственность человека, причинившего вред, по отношению к его жертве.

Деликт (то есть причиненный вред) может быть как частного, так и публичного или общественного характера

  • Публичный или общественного характера деликт будет характеризоваться вторжением в сферу интересов государства.
  • Частный деликт – это уже проступки в отношении отдельных физических лиц.

Элементы деликта

К элементам деликта относятся:

  1. реально существующий вред, который причинен пострадавшему от действий определенного лица;
  2. доказанная вина человека при совершении деликта;
  3. установление в законном порядке того факта, что произошедший проступок подлежит рассмотрению именно в области деликтного права.

Классификация деликтов

Существуют четко прописанные в законе виды деликтов.

  • Нанесение обиды человеку. Главным фактором нанесения обиды будет наличие умысла при совершении данного проступка.
  • Кража имущества, принадлежащего частному лицу. Подразумевает любое посягательство на чужую собственность.
  • Грабеж: насильственный отъем ценностей у человека.
  • Повреждение или приравненное к нему уничтожение чужой собственности.
  • Особенной характеристикой деликта является реальное желание причинить вред частному лицу.

В правовых отношениях стоит выделить также и термин «деликтный статут». Он включает в себя:

  1. возможность человека нести юридическую ответственность при противоправных деяниях;
  2. присутствующее основание для наступления ответственности;
  3. существующие способы по возмещению ущерба.

Особенности деликтного права

Характерной чертой деликта в юриспруденции называются деликтные действия, которые затрагивают личность человека и/или имущественные отношения с целью причинения определенного ущерба. Возникновение последствий деликта после правонарушения не зависит от гражданско-правовых отношений между лицами конфликта.

Главной особенностью деликта служит явное намерение нанести вред. При этом юридическая доказанность вины того, кто его причинил, является главным основанием для возникновения ответственности.

Структура гражданских деликтов права и виды ответственности за такого рода противоправные действия со стороны граждан на определенных отрезках истории и в различных государствах всегда являлись различными. Сфера деликтного права подразумевала также и введение системы штрафов в пользу пострадавшего от противоправных действий лица.

К особенностям этой области права можно отнести особого рода деликты

Они делятся на соответствующие виды. Главные из них:

  • нанесение вреда действиями со стороны власти;
  • нанесение вреда со стороны несовершеннолетних или недееспособных лиц;
  • нанесение вреда деятельностью, которая стала фактором создания повышенной опасности для окружающих;
  • ответственность, которая наступает вследствие нанесения морального вреда.

Место совершения деликта

Закон места совершения деликтного правонарушения существует, прежде всего, для регулирования обязательственных правовых отношений. Их главным условием, как мы уже поняли, будет возникновение фактора причинения вреда человеку или его имуществу.

Под этой формулировкой следует понимать применение деликтного права в тех государствах, на пространстве которых совершается деликт. Осложненной проблемой при применении данной формулы считаются два юридических вопроса:

Считать ли местом возникновения деликта территорию, где произошло правонарушение?

Определяется ли такое место по территории возникновения последствий противоправных действий?

В разных странах для определения места, где совершен деликт, используются различные критерии.

В настоящий момент международное право регулирует эту проблему таким образом: к деликту применяется законодательство той страны, на территории которой произошло правонарушение, повлекшее за собой ущерб. При этом право того государства, которое послужило источником нанесения вреда, в мировой юридической практике игнорируется. Исключением служит лишь ситуация, при которой лицо, причинившее ущерб, и его жертва проживают на территории одной страны. В этом случае для них будет действовать закон их единой страны проживания.

Сфера деликтного права

Область деликтного права – это сфера двух противоречий. С одной стороны, выступает потерпевший, который не считает наказание по деликтному праву достаточным. С другой — возникает необходимость компенсировать вред, нанесенный частному лицу. При этом пострадавший от деликта человек, с точки зрения уголовного права, может и не являться потерпевшим.

Очень часто деликт — это правонарушение с явным намерением нанести вред, но при отсутствии пострадавшей стороны. Поэтому к сфере деликтного права можно отнести, в сущности, любое противоправное деяние, которое тем или иным образом вторгается в частную жизнь физического лица.

Читайте также:
Уголовно-правовая статистика: что это такое, описание и особенности

Примером применения закона в этой сфере будет возникновение гражданско-правовых коррупционных деликтов. К ним относятся нарушения, которые обладают всеми признаками коррупционных деяний, но не являются преступлениями, с точки зрения уголовного права. Такие нарушения свойственны, как правило, процедуре дарения имущества, нарушению порядка по предоставлению услуг населению и т.п.

Характерной особенностью коррупционных действий, которые могут рассматриваться гражданским правом, будет перечень противоправных деяний, к которым можно отнести:

  • сделки между чиновниками и лицами, заинтересованными в определенной деятельности управленца;
  • материальная подоплека такой коммуникации;

Деликтная виктимология как наука

Основными проблемами потерпевшего лица в такой сфере занимается отдельная наука — деликтная виктимология. Она изучает и анализирует суть разного рода деликтных противоправных действий и представляет собой, в том числе, совокупность знаний о жертвах противоправных посягательств.

Данная наука занимается вопросами криминализации гражданско-правовых отношений в государстве. С ее помощью можно провести оценку стоимости человеческой жизни с точки зрения статистики правонарушений.

Деликтная виктимология базируется на применении так называемых виктимогенных факторов. Такие факторы возникают в ситуациях, когда потерпевшей стороной корыстно-насильственного преступления будет лицо, не способное себя защитить. Это может быть женщина, ребенок, пожилой человек… Виктимогенные факторы всегда связаны с причиной подобного преступления и являются их производной.

Частный деликт

Это понятие характеризуется правонарушением интересов частного лица, которое порождает обязательство со стороны того, кто причинил ущерб, компенсировать его пострадавшему. Иными словами, частное деликтное право основывается на ущемлении интересов частного лица при имущественном взыскании в пользу жертвы.

К числу частных деликтов относятся правонарушения, имеющие три типичных элемента видов проступков:

  • объективный ущерб, который был причинен с помощью противоправного действия;
  • доказанную вину человека, имевшего умысел о совершении правонарушения;
  • установление частного последствия действия, применяемого в гражданском процессе.

В Древнем Риме, например, такого рода иски из категории деликтного права предоставлялись, чаще всего, наследникам кредитора.

Деликт в современном праве

В современном гражданском праве закон распространяется намного дальше. Когда возникает факт нанесения ущерба или определенного вреда личности или ее собственности, возникший конфликт решается при помощи, так называемого, частно-правового договора. Это общий метод для возмещения ущерба по деликту после произошедшего правонарушения. Причем, противоправный проступок может носить как имущественный характер, так и представлять собою психологическое воздействие на человека.

Надо отметить, что, исходя из положений ГК Российской Федерации, далеко не всегда представляется возможным осуществить процедуру компенсации причиненного ущерба пострадавшему.

Зачастую жертва деликта, получив материальную компенсацию, успокаивается и не считает нужным заниматься судебными исками далее. Но люди в таких ситуациях забывают, как правило, о том, что компенсации или штрафы, “разрулившие” на данный момент ситуацию, отнюдь не служат достаточной гарантией того, что злоумышленник не повторит свои противоправные действия по отношению к этому человеку в дальнейшем. Поэтому деликт в современном праве выполняет скорее возмещающе-регулирующую функцию, чем карательную.

Деликтные правонарушения

Как мы уже отмечали в этой статье, деликтные законы служат для регулировки случаев нарушении прав человека с причинением ему ущерба и предварительным умыслом на такое действие.

Эта ситуация предполагает, естественно, и методы защиты. Особенно это касается противоправных действий, повлекших за собой физические страдания другой стороны и/или действий, угрожающих человеческой безопасности. Это же касается вопросов личной жизни пострадавшего, его деловой репутации или достоинства.

Примером действия деликтного права такого рода может служить и процесс вторжения в чужую семью, а также ущерб, причиняемый в отношении собственности жертвы.

Так, существует две формы причинения вреда здоровью человека: умышленные действия и вред, нанесенный по неосторожности. Деликтное право основывается, как правило, на существующих судебных прецедентах.

К умышленным правонарушениям можно отнести:

  • угрозы насилия или сам факт насильственных действий;
  • незаконной факт лишения свободы человека;
  • причинение эмоциональных страданий;
  • возведение клеветы на человека в любой форме (устной и/или письменной);
  • нарушение права на частную жизнь;
  • намеренное введение человека в заблуждение с корыстной целью.

Деликтное правонарушения рассматриваются в западных странах довольно часто. Любое негативное действие со стороны чужака или близкого человека справедливо воспринимается западным обществом как вторжение в личную жизнь.

В нашей стране такая практика, к большому сожалению, распространена мало. Дело, по-видимому, в нашем менталитете, который до сих пор не позволяет человеку считать правонарушения деликтного права объектом судебных разбирательств. В наших традициях глубоко укоренилась возможность самостоятельного наказания обидчика. При этом наши люди не понимают, что, действуя таким образом, осуществляя месть или демонстрируя свой праведный гнев в тяжелых формах, — они также встают на путь преступления.

Деликт

Добавлено в закладки: 0

Что такое деликт? Описание и определение понятия.

Деликт – это термин, который схож по значению с термином «проступок, правонарушение». Данный термин был взят из лексики римского права. Дели́кт – это частный или гражданско-правовой проступок, который влечёт за собой возмещение вреда и ущерба, взыскиваемые по частному праву в пользу лиц потерпевших. По своей сути деликт в определенной степени схож с понятием преступления. Однако имеются ввиду преступления, после совершение которых нет необходимости в гражданско-правовом взыскании, например преступление, когда не было причинено реального вреда и нет пострадавших. В то же время, имеются определенные деликты, в отношении которых не предусматривается уголовного наказания, но с другой стороны был причинен вред, и теперь необходимо его компенсировать. Применительно к гражданскому праву, деликтом считается любое противоправное действие, которое может причинить ущерб личности, независимо от того, какие гражданско-правовые отношения существовали между лицами.

Читайте также:
Могут ли у нас отобрать участок земли рядом с нашим двором?

Характеристика деликта

Деликт характеризуется тем, что в следствии его реализуется желание причинить вред, вина, без которой, за некоторыми исключениями, не существует ответственности. Система римского деликтного права осталась, однако, далеко не доработанной. Общего понятия гражданско-правового деликта римское право не усовершенствовало. Оно использовало лишь отдельные виды деликта, широко распространяемые при помощи интерпретации, но все-таки оставлявшие значительное количество отношений без защиты. Современное право усовершенствовалось гораздо дальше. Понятие частно-правового деликта в его руках — это общее средство к возмещению имущественного и неимущественного вреда, причиняемого противоправными действиями лиц и не покрываемого уголовным и гражданским взысканием. Деликт проступок с намерением причинить вред но нет пострадавших.

Поэтому, деликт в сфере гражданского права вообще называется любое противоправное действие (без разницы, преступление ли это, проступок или простое имущественное повреждение), вторгающееся в личную или имущественную сферу личности и причиняющее ей тот или иной ущерб, независимо от существующих между лицами гражданско-правовых отношений. Состав гражданско-правовых деликтов, а также виды ответственности за них, были различными в разные периоды истории и в разных законодательствах стран мира.

Рассмотрим, более детально, что значит деликт. Деликт – это гражданско-правовой (delictum privatum) или частный поступок, который влечет за собой возмещение ущерба и вреда или штраф, которые взыскиваются по частному праву в пользу лиц потерпевших.

Деликт в значительной мере совпадает с преступлением, так как последнее за собой влечет взыскание в пользу потерпевшего; но есть ряд уголовных преступлений, которые не подлежат гражданско-правовому взысканию в виду того, что они не причинили никакого вреда (напр. покушение на преступление) или нет лиц, в пользу которых можно его возместить (при убийстве лица, которое не было кормильцем семьи) – и наоборот, ряд частных деликтов, которые не подлежат, по своей незначительности с публично-правовой точки зрения,уголовной каре, но причиняют вред и подлежат гражданско-правовомувозмездию.

Особенности деликта

Потому, деликт в сфере гражданского права называется вообще всякое противоправное действие (все равно, преступление это, простое имущественное повреждение или проступок), которое вторгается в имущественную или личную сферу личности и причиняет ей определенный ущерб, вне зависимости от существующих меж лицами правовых гражданских отношений.

Отличительным признаком деликта от правовых нарушений другого ряда (так называемых квазиделиктов) служит намерение причинить вред, вина, без которой, кроме некоторых исключений, нет ответственности. Состав правовых гражданских деликтов и типы ответственности за них, являются разными в различные периоды истории и в разных законодательствах. Область деликтного права на первых порах развития права совпадала со сферой права, так как гражданские и уголовные правовые нарушения наказывались одинаково штрафами в пользу потерпевшего, без прочих последствий. Развитие в дальнейшем состоит в постепенном выделении, с одной стороны,уголовных преступлений, которые подлежат публичной пене, с другой -гражданских правовых нарушений, совсем не подлежат штрафу.

Сфера деликтного права

Сфера деликтного права становится сферой посредствующею меж теми и другими: правовое частное наказание выступает и там, где уголовная пеня является недостаточной для удовлетворения чувства мести потерпевшего или необходимо покрыть вред, который причиняется преступлением там, где отношения меж сторонами не определились настолько в смысле чисто гражданских правовых, что правонарушения не могли быть награждены при помощи исков частного права. В области римского права данный процесс развития отпечатлелся с особенной наглядностью. Целый ряд уголовных преступлений (кража, разбой и так далее) долгое время здесь не выходил из деликтного порядка взыскания; с другой стороны, целый перечень гражданско-правовых, в позднейшем современном и римском праве чисто договорных отношений находили себе защиту только с помощью деликтных исков.

Деликты окружают нас слопшь и рядом. Если бы все преступления наказывались с необходимой строгостью, их было бы гораздо меньше. С особенным мастерством римские юристы разработали два из них: a. Injuriarum и a.de dolo, которые они и использовали для защиты множества отношений, которые не вошли в состав чистогражданского или уголовного права. Система римского деликтного права однако, осталась далеко не окончательной. Общего понятия гражданско-правового деликта римское право не выработало. Оно знало только отдельные типы деликтов, широко распространяемые с помощью интерпретации, но все-таки остающееся значительное число отношений без защиты.

Деликт в современном праве

Современное право идет намного дальше. Понятие частно-правового договора в его руках – общее средство для того, чтобы возместить имущественный и неимущественный вред, причиняемый противоправными действиями лиц и не покрываемый гражданским и уголовным взысканием. Потому что наказание преступника, как таковое, вряд ли несёт необходимую пользу для пострадавшего, ему бы причинённый ущерб возместить.

“Всякое действие человека, которое причинило другому вред,обязывает того, по чьей вине произошло оно, к возмещению ущерба” и”всякий отвечает за вред, который он причинил не лишь своим действием, но также неразумием или нерадением” – эти два параграфа (1382 и 1383) французского гражданского кодекса с абсолютной определенностью выражают контроль понятия деликта в современном праве.

Немецкие партикулярные законодательства, осознавая значение общего принципа ответственности по деликту, приближаются, больше к римскому, нежели к французскому праву.

Составители проекта общегерманского уложения выставляют общее определение деликта, как основания правовой гражданской ответственности, и упоминают отдельные типы деликтов только в типах выяснения широты данного понятия.

Читайте также:
Безусловное вето: что это такое, описание и особенности

Под деликтом составители проекта осознают не только все проступки и преступления, которыми наносится нравственный или имущественный вред личности, но и так наз. “illoyale Handlungen”, т. е. не только недозволенные законом, но и действия, дозволенные им когда их отвергают “добрые нравы” и, в качестве таких, причиняют ущерб кому-либо. С таким широким понятием деликта в руках, судья абсолютно необходимую и получает большую для него свободу борьбы с частными нарушениями неприкосновенности личности и ее благ. В этой области русское право отстало сильно от западноевропейского и знает только индивидуализированные деликты, число которых абсолютно недостаточно для целей гражданского правосудия.

Мы коротко рассмотрели деликт. Оставляйте свои комментарии или дополнения к материалу.

Международный арбитраж: понятие, закон, виды

Развитие мировой торговли после окончания Второй мировой войны породило проблему юридических споров между участниками международной коммерции. Когда поставщик и покупатель живут в разных государствах, ответственность за неисполнение договоров каждый понимает в рамках своего законодательства. Требовался независимый посредник, чтобы установить степень вины сторон и размер компенсации за срыв договоренностей.

Международный арбитраж и международные суды зародились в 1959 году. Первый договор о рассмотрении интернациональных споров независимой комиссией был составлен в Нью-Йорке и принят 154 странами, в том числе и Советским Союзом.

Что такое международный арбитражный суд (МАС)

МАС – это нейтральная юридическая площадка для разрешения споров с участием независимого судьи, а также альтернативный способ урегулирования конфликтов представителей разных стран. Он заменяет собой судебное разбирательство. Выслушав стороны, арбитр выносит свое решение, которое становится для них обязательным к исполнению.

Преимущество международного арбитража перед традиционным судом:

  • снимает вопрос о юрисдикции;
  • проводится при согласии обеих сторон;
  • обходится участникам дешевле;
  • разрешается в сравнительно короткие сроки;
  • позволяет урегулировать как коммерческие, так и политические споры;
  • позволяет сохранить конфиденциальность обстоятельств дела и вынесенного вердикта.

В международный третейский суд можно обращаться со спорами, для разрешения которых не предусмотрена стандартная процедура. В последнее время большинство интернациональных контрактов содержат пункт об обязательном обращении в арбитраж при нарушении обязательств и причинении убытков.

Виды международных арбитражей

Международные третейские суды бывают общими и специализированными.

Общий арбитраж рассматривает дела с политическим уклоном и дипломатические споры. Он использует в своей работе нормы международного права или принцип “по справедливости” (ex aequo et bono), если к случаю не применимы общие правила. С 1928 года в “исключительном” порядке рассматривалось только 4 дела.

Чтобы собрать специализированный арбитраж, спор должен касаться международного сотрудничества в узких областях, когда для принятия решения требуются результаты научно-технической экспертизы. В обязательном порядке этот суд применяется для разногласий в:

  • вопросах рыболовства;
  • сохранении экологии мирового океана;
  • организации научных исследований в море;
  • процедуре захоронения отходов.

Также международные арбитражные суды делятся на:

  • специальные (изолированные, ad hoc);
  • институциональные (постоянные).

Изолированными называют процессы, которые были созданы для разбирательства конкретного дела. Еще их называют “ad hoc”, что переводится как “для этого случая”. Стороны спора согласуют друг с другом правила и условия ознакомления арбитра с делом и порядок исполнения его решения. Специальный арбитраж закрывается после вынесения приговора.

Институциональными называют суды, которые создаются на постоянной основе. Правила их работы регламентированы, есть штат арбитров. Постоянные МАС организуются при государственных торгово-промышленных палатах или негосударственных организациях.

Для рассмотрения дела в международном третейском суде стороны обращаются в одну из профильных ассоциаций. В своей работе арбитражные органы ориентируются на Нью-Йоркскую конвенцию 1959 года или на более поздние регламенты.

Ратификация Нью-Йоркской конвенции в СССР

С 1960 года эти правила стали действовать и в СССР. Тогда наша страна настояла на введении принципа взаимности, который применяется при участии в международном арбитраже всех стран, даже если они не ратифицировали эту конвенцию.

Принцип взаимности – установка, что все договора заключаются на равных условиях. В случае нарушения сделки оба участника имеют равные права и льготы в международном третейском суде, даже если их нет в национальном праве одной из сторон.

Процедура проведения международного арбитражного суда

Для запроса арбитража подают заявку и вносят оговоренную сумму в качестве пошлины за судебное рассмотрение и на административные издержки. Запрос составляется силами компании или нанимается адвокат, специализирующийся на делах в международном арбитраже.

В заявке говорится о сути спора, под какие статьи подпадает нарушение контракта, на какое решение истец рассчитывает с указанием подтвержденной суммы убытков.

Далее отводится время на уведомление второго участника, которое направляет МАС. По окончании подготовительного периода подписывается арбитражное соглашение, в котором указываются основные условия процесса и выбираются судьи.

В случае смены владельца предприятия или реорганизации фирмы они становятся правопреемниками подписанного соглашения и арбитражного дела. Если у компании есть акционеры, их обязаны уведомить о разбирательстве в третейском суде, так как они имеют право участвовать в корпоративном споре.

Судья заслушивает стороны конфликта, свидетелей, экспертов лично или через видеосвязь. Удобство такого заседания в его гибкости и неформальности, если это не вредит качеству заседания.

Иногда участник процесса не выходит на связь. Тогда при наличии доказательств, что уведомление им получено, дело рассматривается и решение выносится без него. Это не освобождает отсутствующую сторону от оплаты вознаграждения международному арбитражу. Уклоняющийся от выплаты премии суду доказывает, что не владел информацией о его проведении.

После вынесения решения арбитр готовит официальный документ с его изложением и отправляет в Международный арбитраж. Международные суды при составлении соглашения оговаривают вопрос расходов отдельно – большую часть расходов выигравшей стороны оплачивает проигравшая, если они изначально не договорятся о другом варианте. Арбитраж закрепляет суммы своего вознаграждения за каждым участником спора в решении.

Читайте также:
Как взыскать с предпринимателя-обманщика?

Значимые конвенции после 1959 года

Кроме Нью-Йоркской конвенции 1959 года были приняты еще несколько конвенций, которые определили понятие международного арбитража и регламентировали его работу.

Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже была принята 21 апреля 1961 года при содействии Европейской Экономической Комиссии ООН. В ней была рассмотрена возможность внешнеторгового арбитража в споре физического и юридического лиц, проживающих в Европе.

В 1962 году к ней присоединился Советский Союз. Он поддержал идею, что арбитром в международном суде может быть гражданин другой страны, и согласился с установленными правилами определения подсудности или неподсудности дел.

Межамериканская конвенция о международном коммерческом арбитраже была принята в США и странах Латинской Америки 16 июня 1976 года. Она была создана странами, входившими в состав Организации Американских Государств, для урегулирования межнациональных коммерческих споров компаний данного региона.

“Московская конвенция” была заключена в 1972 году. СССР ратифицировал ее в 1973. Ее полное название – “Конвенция о разрешении арбитражным путем гражданско-правовых споров, вытекающих из отношений экономического и научно-технического сотрудничества 1972 года”. В ней была сделана поправка об отмене подсудности дел государственными судами, если уже идет рассмотрение этих споров в международных арбитражах.

Все конвенции признают три источника права для ведения третейского судопроизводства:

  • международное;
  • национальное;
  • частное – соглашение сторон и регламент.

Также конвенции утверждают неоспоримость решений международного арбитража в других судах стран – участников разбирательства и определяют требования к его судьям.

Требования к международным арбитрам

Участники процесса имеют право согласовать свои критерии отбора арбитра для рассмотрения их дела. В этом случае судью, по оговоренным условиям, назначает коллегия. Или арбитр избирается сторонами на этапе подписания соглашения.

Отклоняют его кандидатуру на этапе подбора при следующих условиях:

  • зависимость от какой-либо стороны и заинтересованность в ее выигрыше;
  • предубежденность против определенных лиц или предмета разбирательства.

Отвод выбранному судье заявляется и во время процесса, если его непредвзятость ставится под сомнение по объективным причинам, или после вынесения решения, если это прослеживается в тексте вердикта. В последнем случае он обжалуется. Нью-Йоркская конвенция определила список оснований для обжалования действий арбитра.

Самые известные международные арбитражные суды

Семь самых востребованных мировых арбитражных площадок:

  • Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма. Его услугами часто пользуются представители бывших союзных республик СССР.
  • Лондонский международный арбитражный суд. Основан в Великобритании во время правления королевы Виктории в 1892 году.
  • Международный центр урегулирования споров в США. Специализированное отделение Американской арбитражной ассоциации.
  • Международный арбитражный суд в Париже. Считается самым квалифицированным. В него подается половина мировых заявок;
  • Китайская комиссия по международному экономическому и торговому арбитражу. Главная азиатская площадка для третейских судов.
  • Морская арбитражная комиссия при Торгово-промышленной палате РФ в Москве. Создавалась для рассмотрения споров, связанных со спасением судов и грузов в мировом океане. Сейчас занимается всеми разногласиями в торговом мореплавании.
  • Международный коммерческий арбитражный суд в Воронеже. Пришел на смену Внешнеторговой арбитражной комиссии, которая занималась международными спорами с 1932 года.

Что такое международный коммерческий арбитражный суд (МКАС)

Третейский суд называется коммерческим, если одна или обе стороны спора являются физическими или юридическими лицами. Этот арбитраж специализируется на коммерческих спорах представителей разных стран, которые занимаются торговлей на интернациональном уровне. В его работе может быть использовано как международное, так и национальное право. Коммерческий арбитраж проводится на специальной или постоянной основе. Само понятие международного коммерческого арбитража предполагает, что это негосударственный орган. Процесс проходит в закрытом режиме для сохранения коммерческой тайны сторон.

Правовая основа в МКА

Дела в международном коммерческом арбитраже рассматриваются по принципу, который берется за основу по договоренности. Делается выбор между материальным или процессуальным подходом. С точки зрения юридической оценки, МКА классифицируется как процедура:

  • Договорная. Процесс рассматривается как гражданско-правовая сделка, которая состоит из заключения договора о разбирательстве и его практического исполнения, которое заканчивается вердиктом арбитра;
  • Процессуальная. В этом случае международный коммерческий арбитраж придерживается национального права страны, где рассматривается дело. Он считается стандартным судебным процессом, с точки зрения рассмотрения доказательной базы и вынесения решения;
  • Смешанная. В этом случае выбор регламента и заключение арбитражного соглашения относят к договорной составляющей, а принятие и исполнение решения – к процессуальной.

Примеры споров в МАС и МКАС

  1. Иностранные граждане против страны. Дефолт в Аргентине в 2008 стоил зарубежным держателям государственных ценных бумаг 100 миллиардов долларов. Правительство предложило заменить старые ценные бумаги на новые, значительно потерявшие в цене. Итальянские владельцы обесценившихся облигаций в 2011 подали иск в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров. Решение было принято в пользу заявителей на основании существовавшего ранее договора между Италией и Аргентиной.
  2. Страна против страны. В 1986 Никарагуа обратилось в суд против США с делом о вмешательстве в ее суверенные дела и нанесении материального ущерба. Суд в Гааге признал ответчика виновным в применении силы против другого государства и присудил выплату компенсации в пользу пострадавшей стороны. Решение не было исполнено. США заблокировали его на уровне Совбеза ООН.
  3. Компания против своей страны. Иск был подан в МКАС в Гааге в 2005. Акционеры ЮКОСа оспаривали правомерность проведенного банкротства и распродажи его активов правительством РФ. В 2014 решение было принято в пользу компании, но не было исполнено российской стороной в полном объеме.
Читайте также:
Как делится долг наследователя между наследниками?

Закон РФ о международном коммерческом арбитраже

7 июля 1993 года президент РФ Ельцин Б. Н. подписал закон под номером 5338-I. Он определил функции международного третейского суда, требования к арбитрам, нормы соблюдения равноправия сторон в процессе рассмотрения дела, права и обязанности участников процесса. Закон действует в отношении судов, которые проводятся на территории Российской Федерации.

Закон о международном коммерческом арбитраже состоит из 8 разделов, которые разделены на 36 статей. Он неоднократно дополнялся поправками, последняя была внесена 29 декабря 2015 года.

Закон о международном арбитраже устанавливает условия запуска судебного процесса:

  • оспариваемый договор заключен на основе международных торговых отношений;
  • предметом спора являются поставки товара, договора купли-продажи, оказание транспортных услуг и инвестиционные соглашения;
  • обязательное заключение арбитражного соглашения до начала процесса.

Последние поправки закона 2015 года касались 6 статей, а именно:

  • был определен регламент действия МКА РФ, внесен перечень дел, которые исключаются для разбирательства за границей;
  • подверглась уточнению терминология третейского судопроизводства;
  • были указаны компетентные органы РФ, которые оказывают помощь МКА, и их полномочия;
  • подано подробное пояснение сути арбитражного соглашения, методики его подписания;
  • по умолчанию принят принцип нечетности числа судей, если иное количество не прописано в соглашении;
  • оговорен процесс назначения третейских посредников.

Каждая сторона предлагает по одному судье, затем выбранная пара определяется с кандидатурой третьего арбитра.

При вынесении решения двумя и более третейскими судьями может быть применено правило большинства. Если мнения разделились, вердикт выносит председательствующий арбитр.

Арбитражный суд

Суд, в котором решают споры компании и предприниматели

Если права граждан нарушают, они обращаются в суд общей юрисдикции. Чтобы решать споры между организациями, создали отдельный суд — арбитражный. Он рассматривает дела с участием юрлиц, ИП, госорганов и органов местного самоуправления. Чаще всего это разбирательства, связанные со спорами:

  • по договорам поставки, купли-продажи, оказания услуг, аренды недвижимости и транспорта;
  • по собственности и налогам;
  • по кредитованию и страхованию;
  • по банкротству;
  • по признанию недействительными некоторых государственных актов.

Этапы и правила рассмотрения дел устанавливает арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации — АПК РФ.

Рассказываем, как работает арбитражный суд и в каких случаях нужно в него обращаться.

Что делает арбитражный суд

По закону арбитражный суд:

  • защищает права участников предпринимательства: организаций, ИП и госорганов;
  • разрешает экономические споры между ИП, организациями и госорганами;
  • предотвращает правонарушения в деятельности предпринимателей;
  • ведет статистику по нарушениям законов;
  • может пересматривать судебные акты.

Если одна из сторон спора — физлицо, дело будет рассматривать не арбитражный суд, а суд общей юрисдикции.

Какие бывают арбитражные суды

Арбитраж в России — это система судов, которая состоит из четырех уровней:

  1. Суды субъектов России. Это первая инстанция: здесь рассматривают большинство споров. В нашей стране в 84 субъектах есть собственный арбитражный суд.
  2. Апелляционные суды. В апелляцию обращаются, если истцу или ответчику кажется, что суд первой инстанции нарушил закон. Апелляционный суд повторно рассмотрит спорное дело и проверит законность вынесенных решений.
  3. Окружные суды. В России 10 судебных округов: в каждом есть свой арбитражный суд, который может проверять решения всех судов одного округа. Такой суд называется кассационным.
  4. Верховный суд РФ. Это надзорная инстанция: верховный суд контролирует деятельность всех российских судов и дает разъяснения по вопросам судебной практики. Рассмотрением дел здесь занимается судебная коллегия по экономическим спорам.

В 2011 году создали специализированный суд, который занимается спорами по вопросам интеллектуальной собственности, — суд по интеллектуальным правам. Он решает, какой из сторон принадлежит право на патент, признает патент недействительным и защищает товарный знак.

Как определить, в какой суд обращаться

Чтобы понять, в какой суд идти, надо учесть, кто участвует в споре и что написано в договоре.

Определить стороны спора. Если спор решают предприниматели или организации, нужно идти в арбитражный суд. Но если одна из сторон конфликта — обычный гражданин, дело будут рассматривать в суде общей юрисдикции. Для физлиц есть исключение: дела банкротства рассматривает арбитражный суд.

Изучить договор между истцом и ответчиком. Часто в документах указывают название и адрес суда, в который можно обратиться при нарушении условий соглашения. Если такого пункта нет, нужно обратиться в суд по месту нахождения или регистрации ответчика. Если ответчик — государственный орган, надо обратиться в суд по месту его нахождения. Например, иск к городской администрации города Королев будет направлен в Арбитражный суд Московской области.

В какую сумму обойдется процесс

За проведение судебного процесса нужно заплатить госпошлину. Ее размер зависит от вида искового заявления, цены иска и инстанции, в которую обращается истец. Рассчитывать размер сбора вручную не нужно: на сайте любого арбитражного суда есть калькулятор госпошлины.

Достаточно указать, кто подает заявление и к какому типу оно относится. В зависимости от выбранного заявления нужно дополнительно указать либо сумму иска, либо вид спора.

Калькулятор госпошлины на сайте Арбитражного суда города Москвы

Еще понадобятся услуги юриста. Стоимость разовой консультации по составлению иска зависит от региона и юридической компании. Полное сопровождение дела обойдется дороже. Стоимость зависит от специфики и сложности дела, ценовой политики и авторитета юридической организации.

Читайте также:
Как нам поделить наше имущество?

Часто приходится оплачивать дополнительные расходы, скажем, экспертизу. Здесь верхней границы нет: например, цена экспертизы в сфере строительства может стоить миллионы рублей.

Расходы на судебное производство несет проигравшая сторона. Если истец подал иск, оплатил адвоката и услуги оценщика, но его иск отклонили, эти расходы не возместят. Более того, если ответчик тоже понес расходы, он может потребовать у истца компенсацию.

Кто участвует в арбитражном процессе

На открытом заседании суда могут присутствовать все желающие: например, журналисты и наблюдатели от общественных организаций. Но они не могут влиять на ход судебного заседания, обращаться с заявлениями и ходатайствами. Участвовать в арбитражном процессе может ограниченный круг лиц:

  • истец и ответчик;
  • представители организаций и физических лиц — адвокаты, юристы;
  • заявители и заинтересованные лица — по делам особого производства, банкротства;
  • прокурор, государственные органы;
  • третьи лица с собственными требованиями к предмету спора и без требований.

Количество истцов и ответчиков не ограничено. Например, истцы совместно могут подать иск сразу к нескольким ответчикам. Судья может привлекать к участию в деле других участников: свидетелей, переводчиков и экспертов по разным вопросам.

Как подать иск в арбитражный суд

Онлайн. Чтобы создать электронное исковое заявление, нужно зайти на сайт арбитражных судов, выбрать подраздел «Иск (заявление)» в разделе «Заявления и жалобы», авторизоваться через портал госуслуг и заполнить специальную форму.

Нужно указать вид обращения, ввести данные истца и ответчика и выбрать суд, в который хотите подать иск, прикрепить необходимые документы.

Так выглядит форма заявления на сайте арбитражного суда

Некоторые обращения нужно заверять усиленной квалифицированной электронной подписью. Вот их список:

  • заявление об обеспечении доказательств;
  • заявление об обеспечении иска;
  • заявление об обеспечении имущественных интересов;
  • заявление об обеспечении исполнения судебного акта;
  • ходатайство о приостановлении исполнения решения государственного органа, органа местного самоуправления, иного органа, должностного лица;
  • ходатайство о приостановлении исполнения судебных актов;
  • исковое заявление, заявление, апелляционная жалоба, кассационная жалоба, содержащие ходатайство о принятии обеспечительных мер.

В письменной форме. Иск можно передать в суд напрямую: через канцелярию или по почте с описью вложения. Чтобы его приняли, в нем нужно указать эти данные:

  1. Название суда, в который подают иск.
  2. Если иск подает компания — название и адрес ее нахождения.
  3. Если иск подает ИП — паспортные данные, контакты, дату и место регистрации в качестве ИП.
  4. Наименование или ФИО ответчика, его контактные данные.
  5. Обстоятельства и доказательства.
  6. Требования от истца к ответчику, подтвержденные ссылками на законы.

В приложении нужно указать перечень документов, которые подаются вместе с заявлением. Например, уведомление о вручении искового заявления ответчику или расписка о его получении, квитанция об уплате государственной пошлины, выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

Пример бумажного искового заявления в арбитражный суд

Чем заканчивается суд

На заседании судья огласит решение: иск могут удовлетворить полностью или частично, а могут отклонить. Решение вступит в силу через месяц. Если дело рассматривали в порядке упрощенного производства — например, при цене иска менее 100 000 ₽, — решение вступит в силу через 15 дней.

Как обжаловать решение арбитражного суда

Если одна из сторон не согласна с решением суда, она может его оспорить. Для этого нужно подать апелляционную жалобу в суд, где шло разбирательство: судья направит ее и дело в апелляцию в течение трех рабочих дней.

Если решение вступило в силу и срок апелляции пропущен, любая из сторон спора может обратиться в суд, в котором приняли решение, с кассационной жалобой. Ее будет рассматривать окружной арбитражный суд. Такую жалобу можно подать в течение двух месяцев с момента вступления решения в законную силу.

Когда возможен пересмотр дела

Дело пересматривают, когда появляются дополнительные обстоятельства: вновь открывшиеся или новые.

Вновь открывшиеся обстоятельства. Это факты, которые не были известны заявителю и о которых мог не знать истец. Например, оказалось, что при рассмотрении дела заинтересованные лица нарушили закон, эксперт дал неверное заключение, свидетель предоставил ложные показания или доказательства оказались сфабрикованными.

Новые обстоятельства. Это ситуации, возникшие после оглашения постановления суда. Например, закон, по которому вынесли приговор, признали недействительным или в ходе дела была нарушена Конвенция о защите прав и свобод человека.

У обеих сторон спора есть три месяца на то, чтобы подать заявление о пересмотре дела. Они отсчитываются с момента, когда заявитель узнал или должен был узнать о них.

Как исполнять решение арбитражного суда

Решения нужно исполнить немедленно в четырех случаях:

  1. Дело рассматривали в порядке упрощенного производства.
  2. Промедление причинит ущерб истцу или сделает исполнение решения невозможным.
  3. Нужно снести самовольную постройку, которая угрожает жизни и здоровью людей или может причинить материальный ущерб.
  4. Оспорены ненормативные законы, а также действия органов, принявших эти законы.

В остальных случаях решение нужно исполнить сразу после его вступления в законную силу — через месяц или через 15 дней, если дело рассматривали в порядке упрощенного производства.

Если иск удовлетворили, а ответчик не исполняет требования, нужно получить исполнительный лист и передать судебным приставам. Приставы начнут исполнительное производство: закон наделяет их полномочиями, чтобы принудить должника выполнить требования.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: