Объекты промышленной собственности: что это значит

Объекты промышленной собственности

Объектами промышленной собственности являются:

Изобретение

Изобретения защищаются патентами, выдаваемыми от имени государства Патентным ведомством. Эффективность защиты патентом на изобретение целиком зависит от формулы изобретения, поскольку именно в ее независимые пункты определяют весь объем юридической защиты.

Основные признаки изобретения, отвечающие за эффективность патентования:

  • мировая новизна,
  • изобретательский уровень,
  • возможность неоднократного применения в промышленности заявленного технического устройства или способа.

Патент на изобретение действует в течение 20 лет. Международное патентование осуществляется не позднее 1 года с даты национального приоритета изобретения (на основании Договора о патентной кооперации или путем подачи отдельных заявок в каждой соответствующей стране).

Полезные модели называют «малыми изобретениями». По своей сути они сходны с изобретениями, однако «проигрывают» им по признаку изобретательского уровня. Кроме того, в отличие от изобретения, полезной моделью может быть только техническое устройство, но не технология или промышленный способ.

Преимущество патента на полезную модель — максимально упрощенная процедура выдачи патента: патент на полезную модель выдается лишь при выполнении формальных требований, касающихся представления документации в Патентное ведомство.

Никакой экспертизы на патентоспособность не проводится. Но риск аннулирования патента на полезную модель несколько выше, чем в случае с патентом на изобретение, поскольку если было заявлено устройство, не обладающее мировой новизной, любое лицо вправе аннулировать патент на полезную модель по этому критерию.

Патент на полезную модель действует в течении 5 лет с возможным продлением не более, чем на 3 года.

Промышленный образец — это дизайнерское решение изделия, получаемого промышленным способом. Именно оригинальный внешний вид продукции или упаковки привлекает покупателей, позволяет им отдать предпочтение товарам того или иного производителя.

Назначение патента на промышленный образец — обеспечить защиту прав законных владельцев подобных художественно-конструкторских решений от несанкционированного использования/копирования другими лицами.

Патент на промышленный образец, изданный от имени государства, гарантирует более весомую правовую защиту, нежели авторское право, охраняющее произведения дизайна без какого-либо государственного удостоверения.

Основные требования к промышленному образцу:

  • мировая новизна
  • оригинальность.

Многоканальный справочный: (495) 921-22-31; Задать вопрос

Статьи и новости по теме:

Во вторник, 21-го июля, Госдума приняла законопроект, который расширяет полномочия Роспатента по правовой охране изобретений >>

В среду, 8-го июля, Госдума приняла законопроект, который позволит правообладателям получать патенты в электронной форме >>

Члены Совета Федерации одобрили законопроект, который включает в себя внедрение патентной системы налогообложения в животноводстве и растениеводстве.

На последней пресс-конференции официальный представитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев рассказал о последних событиях >>>

Как подать иск в суд о нарушении патентных прав в США? Что делать, если ответчик ставит под сомнение ваши аргументы? >>>

Опубликовано обновлённое расписание для финальной стадии подготовки к открытию Единого патентного суда. В расписании указано, что суд может начать рассмотрение дел уже в декабре 2017 года, как только соглашение по проекту вступит в силу >>>

Крупнейшая в мире социальная сеть запатентовала технологию, которая позволяет по анализу открытой в аккаунтах информации – так называемые «социальные сигналы» – выходить не только на пиратский контент на профилях пользователей, но и на пиратские сайты по пользовательским ссылкам >>>

Вступило в силу Постановление Правительства РФ № 1023, вносящее изменения в определение стандартизированных размеров взимания государственных пошлин при регистрации товарных знаков и изобретений. Кроме того, в Постановлении расширены основания для возврата ранее уплаченной пошлины заявителю >>>

План развития сектора интеллектуальной собственности в Российской Федерации включает в себя создание Государственного патентного фонда, что уже одобрено правительством Дмитрия Медведева. Главная задача новой структуры – оказывать всемерное содействие правообладателям отечественных патентов при отстаивании ими своих интересов на мировом рынке >>>

Особенности доказывания нарушения исключительного права на промышленный образец

В первую очередь нужно разобраться, что же такое промышленный образец. В соответствии с пунктом 1 статьи 1352 ГК РФ «В качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства.»

Охрана интеллектуальных прав на промышленный образец предоставляется на основании патента в объеме, определяемом совокупностью существенных признаков промышленного образца, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, содержащихся в патенте на промышленный образец (пункт 3 статьи 1354 ГК РФ).

Читайте также:
Субъективная сторона преступления: что это значит

Совокупность признаков включает в себя существенные признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линий, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия.

Проанализировав данные законоположения, мы можем сказать, что промышленный образец это некий дизайн самого изделия или же дизайн чего-то, что на изделии размещено, этикетка, например.

Однако, при таком подходе может возникнуть коллизия с объектами авторского права, к которым относятся «произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения … произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства» (пункт 1 статьи 1259 ГК РФ)

Есть мнение, что дизайн, являясь объектом авторского права, может быть запатентован в качестве промышленного образца, ведь по сути у промышленного образца тоже есть автор и по своей правовой природе он сначала объект авторского права, а потом после прохождения экспертизы в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) и принятия решения о выдаче патента, дизайн становится промышленным образцом. Ранее даже была позиция о том, что не допускается обращаться за защитой дизайна как объекта авторского права. Прежде чем предъявлять претензии надлежало получить охрану дизайна как промышленного образца. В настоящее время судебная практика устоялась, суд расставил по местам объекты интеллектуальной собственности.

Подтверждая выводы суда апелляционной инстанции, Суд по интеллектуальным правам в постановлении от 13.11.2014 по делу № А66–6209/2013 указал следующее «Суд апелляционной инстанции при повторном рассмотрении дела руководствовался нормами гражданского законодательства, регулирующими авторские, а не патентные права. Суд пришел к выводу, что в том случае, если декор посуды не зарегистрирован в качестве промышленного образца, это не означает, как ошибочно считают суд первой инстанции, ООО «АЛТрейд» и Соколов А.Н., что авторские права на дизайн рисунка, который нанесен на посуду, не подлежат правовой охране.»

Некая стабильность в судебной практике и упрощение критериев защиты послужило основанием для увеличения количества выдаваемых патентов на промышленный образцы и, соответственно, количество споров с ними.

В споре с объектами интеллектуальной собственности истцу надлежит доказать наличие у него исключительного права, а также факт нарушения данного права ответчиком. Ответчик обязан доказать выполнение им требований законодательства об интеллектуальной собственности. В ином случае физическое или юридическое лицо признается нарушителем авторского права и (или) патентных прав, и для него наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В отношении объектов авторского права достаточно сложно доказать наличие исключительного права у истца – у кого оно возникло, при каких обстоятельствах, как передано истцу. В суд необходимо представить соответствующие документы, из которых все это будет следовать.

В отличие от объекта авторского права доказать наличие исключительного права на промышленный образец достаточно легко. При обращении в суд к исковому заявлению достаточно приложить патент на промышленный образец, в котором в качестве патентообладателя будет указан истец.

Вся сложность заключается в том, чтобы определить объем правовой охраны и обосновать соблюдение требований законодательства, которым установлены критерии нарушения исключительного права.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 26 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского Кодекса Российской Федерации» «При рассмотрении дел о признании интеллектуальных прав подлежит применению законодательство, действовавшее на момент возникновения соответствующего права.»

Как следует из пункта 27 указанного постановления, по возражениям против выдачи патента … основания для признания недействительным патента … определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент.

Аналогичные правила применяются и при рассмотрении судом споров о защите прав на объекты интеллектуальной собственности при установлении объема правовой охраны. Условия патентоспособности промышленного образца, порядок регистрации, внесения в государственный реестр и выдачи патента, объем правовой охраны регламентированы тем законом и в той редакции, которая действовала на дату подачи заявки на выдачу патента на промышленный образец. Закон обратной силы не имеет.

Читайте также:
Собственник имущества юридического лица

Порядок разрешения споров в отношении промышленного образца применяется тот, который установлен законодательством на дату обращения в суд за защитой права.

Так, объем охраны интеллектуальных прав на промышленный образец определяется совокупностью существенных признаков промышленного образца, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, содержащихся в патенте на промышленный образец.

До внесения изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации в 2015 году объем охраны определялся совокупностью признаков промышленного образца, нашедших отражения как на внешнем виде изделия, так и в перечне существенных признаков. Тем самым, в патенте все существенные признаки были перечислены и для целей проведения сравнительного анализа «старых» патентов надлежит использовать этот перечень.

Данная позиция обусловлена тем, что при проведении экспертизы для установления притязаний заявителя, Роспатент учитывал как внешний вид изделия, нашедший отражение на изображениях, так и существенные признаки, приведенные в перечне промышленного образца.

Если на стадии экспертизы, проводимой на дату подачи заявки, объем правовой охраны промышленного образца определялся одним образом, то, учитывая, что закон не имеет обратной силы, иной подход к определению объема охраны / защиты не допустим.

Перечень существенных признаков включен в патент наряду с изображениями. Патент удостоверяет исключительное право на промышленный образец, который охарактеризован перечисленными в патенте существенными признаками.

В «новых» патентах этот перечень отсутствует. И при проведении сравнительного анализа истцу надлежит самостоятельно установить все существенные признаки. На практике никто себя этим не утруждает, ограничиваются установлением только отличающихся признаков.

Наличие исключительного права установлено, с объемом охраны определились, переходим к критериям нарушения.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1358 ГК РФ «Промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.»

Для того, чтобы сделать вывод о нарушении исключительного права на промышленный образец необходимо, чтобы было установлено одно из двух обстоятельств:

  • изделие содержит все существенные признаки промышленного образца;
  • изделие содержит совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.

Как правило в практике встречаются нарушения исключительного права тогда, когда изделия производят одинаковой зрительное впечатление на информированного потребителя.

В обоснование требований о защите исключительного права на промышленный образец могут быть представлены доказательства того, что совокупность признаков изделия и промышленного образца производят одинаковое впечатление. Здесь необходимо учитывать то, что законодатель разграничивает субъекта, на которого одинаковое впечатление должно быть произведено. А именно, это должен быть не просто потребитель, а информированный потребитель, к числу которых нормативным актом отнесено гипотетическое лицо, которое будет пользоваться изделием, в котором воплощен промышленный образец, проявляющее интерес к изделиям такого же или однородного назначения и, как следствие, имеющее знания о том, какие признаки внешнего вида обычно имеются у таких изделий.

Так какое же доказательство будет допустимым – заключение, подготовленное по результатам проведения патентной экспертизы, или заключение, подготовленное по результатам проведенного социологического опроса среди информированных потребителей?

Ввиду того, что промышленный образец является объектом патентного права, то дать оценку его охраноспособности с учетом ранее известных изделий, может компетентный специалист, имеющий соответствующее образование, квалификацию и опыт. В этой связи представляется целесообразным провести анализ квалифицированным патентным поверенным. Проводя анализ и делая выводы, патентный поверенный будет руководствоваться применимым законом.

Читайте также:
Имущество воинской части: что это значит

Кардинально противоположное по своей правовой природе является заключение организации, которая может провести социологический опрос среди не имеющих специальную квалификацию людей, но которые, будучи информированными потребителями, могут высказать свое мнение.

Оба доказательства будут подтверждать использование в изделии промышленного образца, запатентованного установленным образом.

И в заключении необходимо рекомендовать уделить должное внимание доказательствам нарушения. Из представленных документов должна прослеживаться связь между нарушителем (ответчиком) и внешним видом изделия, которое вводится в гражданский оборот. То есть товарной накладной с названием изделия недостаточно, из доказательств должно быть понятно, какое именно изделие, его внешний вид, был использован при продвижении товара.

Долго снаряжаем – быстро едем. Эта же поговорка может быть применима к спорах с объектами патентных прав. Скрупулезная подготовка доказательств может быть залогом успешного судебного дела.

Охрана прав промышленной собственности

Что такое промышленная собственность? На первый взгляд может показаться, что к этому виду собственности относятся сооружения, оборудования и исключительно что-то техническое. Но данная форма правообладания является разновидностью интеллектуальной собственности.

Система охраны прав

Защита происходит только когда вид интеллектуальной собственности зарегистрирован в соответствии с законодательством. В противном случае, отстоять право не получится.

В России сформирована эффективная система правового регулирования охраны прав на объекты промышленной собственности. Россия приняла условия Конвенции по охране промышленной собственности и ряд других значимых соглашений. После присоединения к мировым договорам, внутреннее законодательство было изменено, чтобы соответствовать им.

Правовая база

Основу законодательства в сфере охраны прав промышленной собственности составляют следующие правовые акты:

  • Закон РФ от 9 июля 1993 года «Об авторском праве и смежных правах»;
  • Закон РФ от 23 сентября 1992 года «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных»;
  • Закон РФ от 23 сентября 1992 года «О правовой охране топологий интегральных микросхем»;
  • «Патентный закон РФ» от 23 сентября 1992 года.

В закон о патенте вошли некоторые нормы, которых не было в других законах. Впервые была установлена возможность проведения отсроченной экспертизы — разновидности проверочного исследования. По правилам документа, заявки на получение патента размещаются через полтора года. Такие экспертизы выгодны тем, что результаты публикуются не сразу, у изобретателя есть время подумать и разобраться, целесообразно ли патентовать изобретение.

  • Закон РФ от 6 августа 1993 года «О селекционных достижениях»

С появлением этого документа селекционные достижения определились в качестве отдельной категории прав интеллектуальной собственности.

Как можно защитить права

Гражданский кодекс в ч. 1 ст. 1250 ГК РФ содержит перечень способов, с помощью которых происходит защита права промышленной собственности.

Согласно положениям документа, отстоять нарушенное право можно так:

  • путем признания права;
  • с помощью пресечения действий, которыми нарушено правообладание;
  • путем возмещения убытков;
  • путем изъятия материального носителя, содержащего объект промышленной собственности;
  • посредством публикации решения суда о нарушении права с указанием настоящего правообладателя.

Промышленная собственность — сложная отрасль, имеющая много нюансов. Когда встает вопрос защиты нарушенного права, главное — обратиться за квалифицированной консультацией, чтобы избежать путаницы и траты времени.

Если у вас возникли трудности с правообладанием, и вы не знаете, с чего начать и как действовать в такой ситуации — обратитесь к нам! Специалисты нашей организации проконсультируют вас по любому вопросу и дадут грамотные советы.

Судебные решения

Отзывы клиентов

Выражаю искреннюю благодарность Василию Анатольевичу за профессионализм и высококвалифицированную помощь в решении вопроса о защите моих прав как потребителя. В результате мной была получена достойная компенсация от фирмы-«обидчика».

Огромное спасибо. 09.07.2019 г.

Я Хохлов Н.С. выражаю особую благодарность адвокату Павлюченко А.В. который защищал мои права по защите прав потребителя. Был приятно удивлен его профессионализму где он обнаружил ложный адрес моего ответчика зарегистрирован в ЕГРЮЛ, а также защищал как я считаю от необоснованных решений судьи первой инстанции. Если в дальнейшем понадобиться юридическая помощь, буду обращаться только к Павлюченко А.В.

Читайте также:
Объекты, ограниченно оборотоспособные: что это значит

Н.С. Хохлов
12.12.2017 г.

Выражаю свою благодарность Каваляускас Василию Анатольевичу за квалифицированное ведение моего дела, грамотную консультацию и обоснование решения, которые привели к возмещению заявленных требований.

С уважением, Бусыгин Александр Иванович

Хочу выразить огромную благодарность Павлюченко Александру Викторовичу за грамотную юридическую консультацию и чуткое, внимательное отношение ко мне, оказавшейся в сложной ситуации.

С уважением, Томашпольская Н.А.
01.07.18 г.

Выражаю свою благодарность Павлюченко Александру Викторовичу за квалифицированное ведение моего дела, грамотную консультацию и обоснованные решения, которые привели к возмещению всех заявленных убытков.

С уважением, Евгений Невинчаный

Хочу выразить огромнейшую благодарность и признательность Соловьеву Константину Васильевичу за внимательное отношение, очень грамотную консультацию. И, если когда-нибудь мне потребуется юридическая поддержка, непременно обращусь именно к нему. Также хочу отметить Кутузову Дарью Валентиновну, которая с улыбкой встретила, ответила на некоторые интересующие меня вопросы. Желаю компании успехов, дальнейшего процветания, побольше клиентов.

Уважаемый Александр Викторович!
Позвольте выразить Вам искреннюю благодарность за понимание, чуткий подход к ситуации, открытость, переживания и профессионализм.
Желаю вам удачи, успехов в работе и благополучия.

С уважением, Скороходова В.Н.

Уважаемый Каваляускас Василий Анатольевич. Позвольте выразить искреннюю благодарность за оказанную квалифицированную юридическую помощь. Благодаря Вашему профессионализму удалось добиться решения в мою пользу. Желаю Вас дальнейшего процветания и профессионализма.

Радхуан М.Р.
08.06.2018 г.

Выражаю особую благодарность Сергею Вячеславовичу за высококомпетентную и детальную консультацию по вопросу о трудовом договоре.

Доктор филологических наук, Гордеева Е.С.
01.12.2018 г.

Выражаю огромную благодарность Павлюченко Александру Викторовичу за оперативность и профессионализм в решении спорных вопросов. Досудебное урегулирование исполнено в максимально короткий срок.

В ГК РФ появится новый объект интеллектуальной собственности – географическое указание

Согласно федеральному закону от 26.07.2019 № 230-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского Кодекса Российской Федерации и статьи 1 и 23.1 федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» в Гражданском Кодексе Российской Федерации появится новый охраняемый объект интеллектуальной собственности – географическое указание.

Закон вступает в силу 27 июля 2020 года, за исключением отдельных положений.

Причины и предпосылки введения нового средства индивидуализации

Географическое указание может играть немаловажную роль при продаже и распространении товаров, поскольку прямо указывает на место, где товар приобрел отдельные значимые для потребителя качества и, как следствие, способствует продвижению региональных брендов, повышению конкурентоспособности товаров как на внутреннем, так и международном рынках.

Географическое указание, как объект интеллектуальной собственности уже достаточно давно нашел закрепление в законодательстве разных стран и в международных соглашениях, в частности в Соглашении о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) от 15 апреля 1994 года (Россия является участницей соглашения с 2012 года), а также в Женевском акте Лиссабонского соглашения о наименованиях мест происхождения и географических указаниях от 20 мая 2015 года (Россия пока не участвует). Поэтому неудивительно, что отечественный законодатель решил внести в Гражданский Кодекс изменения, связанные с этим объектом интеллектуальной собственности.

Еще одной причиной нововведения является тот факт, что на географическое указание, как и на другие объекты интеллектуальной собственности, распространяется принцип территориальности, поэтому целесообразно ввести такой объект интеллектуальных прав, чтобы упростить процедуру защиты.

Что такое географическое указание?

Географическое указание – это обозначение, которое указывает, что товар происходит с территории определенного географического объекта и обладает качеством, репутацией или иными характерными особенностями, обусловленными преимущественно местом его происхождения, где должна проводиться хотя бы одна из стадий производства товара, которая существенно влияет на формирование его характеристик.

Отличия от наименования места происхождения товара

По своей природе новый объект интеллектуальной собственности напоминает наименование места происхождения товара и имеет схожую с ним правовую охрану.

Читайте также:
Преобразование юридического лица: что это значит

Тем не менее, следует выделить ряд значительных отличий между географическим указанием и наименованием места происхождения товара:

  • Для государственной регистрации и получения исключительных прав отсутствует необходимость наличия у товара особых свойств.

Достаточно, чтобы товар обладал качеством, репутацией или иными характеристиками, создающими у потребителя ассоциации с определенной территорией происхождения товара.

  • При регистрации географического указания и (или) получении исключительных прав на него не требуется заключение компетентного органа, подтверждающее наличие у товара особых свойств.
  • В месте происхождения товара должны осуществляться все стадии производства, существенно влияющие на формирование особых свойств товара, а для географического указания достаточно одной.

Стоит сказать, что такой же принцип разграничения указанных объектов интеллектуальной собственности применяется и в международном праве.

Как зарегистрировать географическое указание?

Географическое указание смогут зарегистрировать одно или несколько физических лиц, юридических лиц, а также ассоциации (союзы) или другие объединения. Процедура создания и деятельность таких объединений не должны противоречить законодательству страны происхождения товара.

Для регистрации географического указания потребуется подать заявку в Роспатент. В ней потребуется указать товар, его характеристики, описание способа производства и другие данные. К заявке необходимо приложить документы, подтверждающие все указанные сведения и то, что заявитель производит соответствующий товар.

Законом устанавливается ряд ограничений, которые распространяются на объекты, которые нельзя зарегистрировать как географическое указание. Так, нельзя зарегистрировать все то, что:

  • вошло в Российской Федерации во всеобщее употребление как обозначение товара определенного вида, не связанное с местом производства;
  • зарегистрировано в качестве географического указания в отношении товара того же вида;
  • тождественно или сходно с товарным знаком с более ранним приоритетом, если это может ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя;
  • представляет собой наименование сорта растения или породы животного, если использование такого географического указания способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара;
  • может ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя;
  • заявлено на государственную регистрацию в качестве географического указания в отношении товара, который не соответствует требованиям закона.

Свидетельство об исключительном праве на географическое указание выдается при условии уплаты пошлины за выдачу свидетельства.

Знак охраны географического указания

Законом предусмотрено две формы знака охраны географического указания:

1. В виде словесных обозначений:

  • «зарегистрированное географическое указание»;
  • «с защищенным географическим указанием»;
  • «зарегистрированное ГУ»;

2. В виде соответствующей эмблемы.

Срок действия правовой охраны географического указания

Географическое указание охраняет в течение всего времени существования возможности производить товар, отвечающий установленным законом требованиям.

Правовая охрана прекращается в случае:

  • исчезновения характерных для данного географического объекта условий и невозможности производить товар, обладающий характеристиками, указанными в Государственном реестре указаний и наименований в отношении данного географического указания;
  • прекращения правовой охраны географического указания в стране происхождения товара.

Срок действия исключительного права на географическое указание

Исключительное право на географическое указание действует в течение 10 (десяти) лет со дня подачи заявки на географическое указание.

Срок действия исключительного права на географическое указание может быть продлен по заявлению правообладателя на последующие 10 (десять) лет неограниченное количество раз.

Подавать такое заявление необходимо в течение последнего года действия исключительного права.

Действие исключительного права прекращается в случае:

  • несоответствия товара, производимого правообладателем, характеристикам товара, указанным в Государственном реестре указаний и наименований в отношении данного географического указания;
  • утраты правообладателем права осуществлять деятельность по производству товара, обладающего характеристиками, указанными в Государственном реестре указаний и наименований в отношении данного географического указания;
  • несоблюдения предусмотренных законом, а именно пунктом 1 статьи 1516 Гражданского Кодекса Российской Федерации, требований к географическому указанию и товару;
  • систематического нарушения правообладателем способа производства товара, условий его хранения и транспортировки, указанных в Государственном реестре указаний и наименований;
  • прекращения правовой охраны географического указания;
  • прекращения юридического лица – правообладателя, или регистрации прекращения гражданином деятельности в качестве индивидуального предпринимателя – правообладателя, или смерти гражданина;
  • истечения срока действия исключительного права;
  • подачи обладателем исключительного права соответствующего заявления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности;
  • утраты иностранным юридическим лицом, иностранным гражданином или лицом без гражданства права на данное географическое указание в стране происхождения товара.
Читайте также:
Земельное законодательство РФ: что это значит

Примеры географических указаний

Как отмечается Всемирной организацией по интеллектуальной собственности, географические указания могут быть использованы в отношении сельскохозяйственной продукции, продуктов питания, вин и крепких спиртных напитков, ремесленных и промышленных изделий.

В качестве примеров таких указаний можно отметить следующие:

  • сыр Рокфор (район Рокфор-сюр-Сульзон);
  • швейцарские часы (географическое указание «Switzerland» или «Swiss»).

Многие регионы России обладают высоким потенциалом в части наличия товаров, уникальность которых обусловлена географическим положением, например:

  • «Краснодарский чай»;
  • «Башкирский мед»;
  • «Хохлома»;
  • «Дулевский фарфор»;
  • «Тульский пряник» и другие.

Источник: Федеральный закон от 26.07.2019 № 230-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского Кодекса Российской Федерации и статьи 1 и 23.1 федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Что такое интеллектуальная собственность?

Переход к рыночной экономике не только внес существенные новации в содержание хозяйственных отношений, но и породил ряд гражданско-правовых отношений, которые до этого отсутствовали в хозяйственной практике. На современном этапе развития экономики, особое значение в Республике Беларусь приобретает интеллектуальная собственность, как результат интеллектуальной деятельности человека. Что же сегодня мы понимаем под интеллектуальной собственностью?

В первую очередь хочется обратить внимание на то, что термин «интеллектуальная собственность» является условным, так как охватываемые этим понятием правоотношения не являются отношениями собственности, поскольку объектами правоотношений выступают не вещи, а неовеществленные объекты – охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации. Однако, как и традиционные объекты права, например вещи, результаты интеллектуальной деятельности, несмотря на то, что не имеют материально-вещественной формы, являются объектами присвоения и участвуют в гражданском обороте

Термин «интеллектуальная собственность» – это собирательное понятие, означающее совокупность исключительных прав на результаты творческой деятельности и средства индивидуализации. Впервые он был введен в оборот в 1967 году в Конвенции, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности (далее – ВОИС). По определению ВОИС, в самом широком смысле, интеллектуальная собственность означает закрепленные законом права, которые являются результатом интеллектуальной деятельности в промышленной, научной, литературной и художественной областях.

Правовые нормы, регулирующие отношения, возникающие в связи с созданием и использованием объектов интеллектуальной собственности, составляют самостоятельную подотрасль гражданского права Республики Беларусь. Раздел V Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК РБ) содержит 51 статью, в которых определяется система объектов интеллектуальной собственности, даются конкретные определения охраняемых объектов, называются условия, при которых осуществляется их охрана, устанавливаются сроки охраны, а также регулируются основные вопросы, связанные с осуществлением и защитой исключительных прав на эти объекты.

В соответствии со ст. 980 ГК РБ, к объектам интеллектуальной собственности (далее – ОИС), относятся:

1) результаты интеллектуальной деятельности:

произведения науки, литературы и искусства;

исполнения, фонограммы и передачи организаций вещания;

изобретения, полезные модели, промышленные образцы;

топологии интегральных микросхем;

секреты производства (ноу-хау);

2) средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг:

товарные знаки и знаки обслуживания;

3) другие результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг в случаях, предусмотренных ГК и иными законодательными актами.

Данный перечень видов интеллектуальной собственности не является исчерпывающим, так как он может быть дополнен национальным законодательством. Итак, схему ОИС можно представить следующим образом:

Если говорить об отличиях между институтом авторского права и смежных прав и институтом права промышленной собственности, то хочется подчеркнуть, что основным отличием между ними является система охраны прав. Правовая охрана ОИС возникает в силу факта их создания либо вследствие предоставления правовой охраны уполномоченным государственным органом в случаях и в порядке, предусмотренных ГК РБ и иными законодательными актами.

Читайте также:
Заем с фиксированной ставкой

Различия в системе охраны прав заключаются в следующем:

1. Авторское право на произведения науки, литературы и искусства возникает в силу факта их создания, а смежные права распространяются на исполнение, фонограммы, передачи организаций эфирного и кабельного вещания.

2. Для возникновения и осуществления авторского права и смежных прав не требуется соблюдения каких-либо формальностей: закон автоматически защищает права авторов, исполнителей и правообладателей произведений и объектов смежных прав, как только они созданы.

3. В отличие от института авторского права и смежных прав, для того чтобы получить охрану объекта права промышленной собственности, необходимо для каждого из них соблюсти определенную законом процедуру и получить охранный документ (патент или свидетельство), выдаваемый специальным государственным органом.

Хочется обратить внимание, что, в соответствии со ст. 982 ГК РБ, авторам результатов интеллектуальной деятельности принадлежат в отношении этих результатов личные неимущественные и имущественные права. В соответствии со ст. 15 Закона Республики Беларусь от 17 мая 2011 г. № 262-З «Об авторском праве и смежных правах», к личным неимущественным авторским правам относятся: право авторства, право на имя, право на неприкосновенность произведения, право на обнародование, право на отзыв. Личные неимущественные права автора охраняются бессрочно. Также, необходимо отметить, что личные неимущественные права принадлежать автору независимо от его имущественных прав, они неотчуждаемы и непередаваемы.

Согласно ст. 983 ГК РБ, обладателю имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности (за исключением секретов производства (ноу-хау)) или средство индивидуализации принадлежит исключительное право правомерного использования этого ОИС по своему усмотрению в любой форме и любым способом. Использование другими лицами ОИС, в отношении которых их правообладателю принадлежит исключительное право, допускается только с согласия правообладателя. Обладатель исключительного права на ОИС вправе передать это право другому лицу полностью или частично, разрешить другому лицу использовать объект интеллектуальной собственности и вправе распорядиться им иным образом, если это не противоречит законодательству.

В заключение хочется отметить, что Республика Беларусь, являясь участником многочисленных международных договоров, функционирующих под эгидой Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), а также являясь членом Евразийской патентной организацией (ЕАПО), в целях повышения инвестиционной привлекательности нашей страны, развития деловой инициативы, принимает активное участие в формирующемся рынке интеллектуальной продукции, так как именно интеллектуальная собственность, в настоящее время, является основой функционирования рыночной экономики. Сегодня, поскольку, современное общество немыслимо без активного использования результатов интеллектуальной деятельности, интеллектуальная собственность стала одной из самых популярных тем, обсуждаемых в современном деловом мире, оставаясь при этом одной из наименее понятных. В связи с этим, мы и в дальнейшем будем освещать вопросы, связанные с реализацией интеллектуальных прав, а также нотариальной защитой интересов наследников этих прав.

Что такое интеллектуальная собственность?

Понятие «интеллектуальная собственность» до конца ХХ века четко не формулировалось, оно использовалось юристами и экономистами только в качестве теоретических рассуждений. Однако в 1967 году в Стокгольме была утверждена Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). С этого времени понятие стало активно развиваться, включая в себя все новые результаты умственного человеческого труда.

С активным развитием интернета и социальных сетей сталкиваться с нарушениями права собственности на текстовый, фото и видео контент приходится все чаще. Создатели зачастую не знают, как размещать материалы в сети таким образом, чтобы их никто не смог присвоить. Если вы столкнулись с присвоением ваших авторских лавров кем-то другим, обратитесь за консультацией к грамотным юристам, специализирующимся на подобных вопросах.

Что такое интеллектуальная собственность

Согласно определению ВОИС (на английском языке данная аббревиатура выглядит как WIPO), интеллектуальная собственность представляет собой право на результаты творения человеческого разума. Ст. 1225 ГК РФ раскрывает это определение, уточняя, что, помимо результатов умственной деятельности, это понятие включает в себя и средства индивидуализации. И то, и другое охраняется законом.

Читайте также:
Применение огнестрельного оружия: что это значит

Также ГК РФ добавляет к определению признаки интеллектуальной собственности, для более корректной трактовки и определения принадлежности конкретного предмета к понятию. Вот эти признаки:

  1. Нематериальность. Нужно четко понимать, что, если существует вещь — она материальна, и права на нее также регулируются законодательством. Однако способы владения и распоряжения творческими объектами отличаются от манипуляций с собственностью в классическом понимании. Именно нематериальность позволяет это реализовать.
  2. Абсолютность. Автор всегда противопоставлен в праве всем остальным. И отсутствие запрета не дает права владения и пользования другим людям.
  3. Нематериальное воплощается в материальное. Например, идея становится текстом. Музыка — пластинкой. Однако наличие собственности на материальное отражение произведения не дает прав на интеллектуальную собственность.
  4. Объект должен быть отнесен к данному виду собственности на законодательном уровне, то есть быть прописан в законодательных актах.

Последний пункт стремительно теряет свою актуальность с появлением все новых средств индивидуализации. Таких, например, как имя домена или ник, аватар. Однако на текущий момент в России защитить права можно только на прописанные в ГК РФ объекты.

Виды интеллектуальной собственности

Как уже было отмечено ранее, в России к объектам интеллектуальной собственности относятся только те, которые закреплены в ст. 1225 ГК РФ. Все остальные не могут быть признаны таковыми, а следовательно, их защита на законодательном уровне не подразумевается.

Авторское право. Это юридический термин, который закрепляет за авторами право на созданные ими произведения. Помимо литературных творений (текстов, рассказов, романов, пьес и так далее), к авторскому праву относят такие объекты как музыкальные произведения, картины и скульптуры, фильмы и видеоролики, компьютерные программы и базы данных, рекламную продукцию, карты и чертежи.

Авторские права возникают автоматически при создании объекта. Они сохраняются за автором на протяжении всей его жизни. За каждым человеком ГК РФ закрепляет право предъявить претензии в случае установления факта использования материалов или их части другими людьми без ссылки на автора или без официально оформленного разрешения.

Смежные права. Как следует из названия, к ним относят права, смежные с авторскими. Здесь имеется в виду возможность распоряжаться объектом интеллектуальной собственности для исполнителей, создателей фонограмм, аранжировок, ремиксов, для издателей, переводчиков и так далее.

Смежные права возникают по правилам, аналогичным авторским. Однако стоит помнить, что их появление возможно только в том случае, если на это было дано согласие автора. Например, воспроизведение музыкального произведения возможно только при наличии лицензионного договора. При его отсутствии такие действия будут трактоваться как нарушение авторских прав.

Исключением являются произведения фольклора. На них смежные права можно обрести без дополнительных документов. Также исключениями являются произведения, авторов которых нет в живых (в случае отсутствия правопреемников), так как со смертью творца авторское право прекращает свое действие, если не была оформлена его передача.

Патенты. Это понятие подразумевает право на какое-либо изобретение. При этом у создателя есть закрепленная законодательно возможность решать, кто, каким образом и когда сможет (или, наоборот, не сможет) использовать его изобретение. Для общества важным является то, что в обмен на патентное право создатель делится подробной технической документацией по созданию и работе устройства.

В патентном праве, в свою очередь, выделяют три наименования объектов интеллектуальной собственности:

  1. Изобретения. Это могут быть не только технические конструкции, но и биологические производные: вещества или штаммы микроорганизмов, химические формулы, генетические конструкции.
  2. Полезные модели. Это должен быть новый и применимый в промышленности объект, некое техническое решение, которое относится к определенному техническому устройству.
  3. Промышленные образцы. Под данным понятием подразумевается художественно-конструкторское решение какого-либо изделия, которое определяет его будущий внешний вид и пользовательские характеристики.

Нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности. Это общая группа, включающая в себя объекты, не подпадающие под авторские, смежные права и патенты. К ним относят:

  • ноу-хау (право на секреты производства);
  • селекционные достижения (права на новые сорта растений);
  • топографические объекты (географические названия, наименования мест происхождения).
Читайте также:
Акт о суброгации: что это значит

Средства индивидуализации. Как и следует из названия, это любые объекты, которые позволяют юридическим лицам, товарам, услугам выделяться на фоне идентичных. К этой группе относят:

  1. Товарный знак. Под этим понятием подразумевают отличительное обозначение, позволяющее идентифицировать конкретный продукт в массе ему подобных.
  2. Фирменное наименование. Позволяет идентифицировать все предприятие в целом. Зачастую не имеет отношения к производимой продукции или оказываемым услугам.
  3. Наименование места происхождения товара. Обеспечивается свидетельством, полученным в результате государственной регистрации.

Для каждого вида интеллектуальной деятельности в ГК РФ закреплена своя глава, в которой подробно описаны все процедуры, касающиеся приобретения, защиты и сохранения прав.

Защита интеллектуальной собственности

ГК РФ подразумевает некоторые особенности процедур присвоения и защиты прав интеллектуальной собственности для каждой группы объектов. Однако существуют и общие способы, применимые к любому случаю. К ним относят:

  • признание права — включая процедуры закрепления права на конкретный объект;
  • пресечение нарушения — прекращение неправомерного использования;
  • возмещение убытков — в том числе, выплату недополученных премий;
  • изъятие контрафакта — как физическое, так и из доступа потребителей;
  • публикация решения суда.

В случае установления нарушений прав интеллектуальной собственности законодательством предусмотрено наказание в виде гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности.

Чаще всего в процессе разбирательств назначаются штрафы. Однако плагиат и незаконное использование объектов авторского или смежного прав грозят уголовной ответственностью, вплоть до лишения свободы.

Поручите задачу профессионалам. Юристы выполнят заказ по стоимости, которую вы укажите. Вам не придётся изучать законы, читать статьи и разбираться в вопросе самим.

Статья 128 ГК РФ. Объекты гражданских прав

К объектам гражданских прав относятся вещи, включая наличные деньги и документарные ценные бумаги, иное имущество, в том числе безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, имущественные права; результаты работ и оказание услуг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные блага.

Комментарии к ст. 128 ГК РФ

Объект гражданского права (в объективном смысле) – это то, по поводу чего возникают гражданские правоотношения и, соответственно, субъективные гражданские права и обязанности.

Объектами гражданских прав является то, на что направлены права и обязанности субъектов гражданских правоотношений. Комментируемая статья содержит перечень таких объектов: 1) вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; 2) работы и услуги; 3) информация; 4) результаты интеллектуальной деятельности и исключительные права на них (интеллектуальная собственность); 5) нематериальные блага.

В связи с тем, что понятие “имущество” является собирательным, необходимо правильно определять его содержание применительно к конкретным правоотношениям.

Под имуществом может пониматься вещь или совокупность вещей. Так, в ст. ст. 301 – 303, 305, предусматривающих способы защиты права собственности и иных вещных прав, имущество, которое может быть истребовано из чужого незаконного владения, рассматривается как вещь или определенное количество вещей, выбывших из владения собственника либо лица, имеющего на них право пожизненного наследуемого владения, хозяйственного ведения или оперативного управления и т.п. права.

В содержание понятия “имущество” помимо вещей могут включаться также и имущественные права. Так, в п. 3 ст. 63 под имуществом ликвидируемого юридического лица, продаваемым с публичных торгов, понимаются и вещи, и имущественные права. Аналогичный смысл имеет термин “имущество”, когда речь идет об ответственности юридического лица или индивидуального предпринимателя по своим обязательствам всем принадлежащим им имуществом.

Под имуществом в широком смысле понимается совокупность вещей, имущественных прав и обязанностей, в том числе и исключительных прав.

Так, в соответствии с п. 2 ст. 132 ГК в имущество предприятия, которое может быть объектом купли-продажи, залога, аренды и других сделок, входят предназначенные для его деятельности земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукция, права требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания) и другие исключительные права. Несколько уже трактуется имущество наследственным правом. В наследуемое имущество входят вещи, а также имущественные права и обязанности наследодателя, за исключением тех, которые неразрывно связаны с его личностью (право на возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью наследодателя, на получение алиментов, обязанности по авторскому договору заказа на создание произведения науки, литературы и искусства, а также другие подобные права и обязанности).

Читайте также:
Мореходное состояние судна: что это значит

Следует также иметь в виду, что под деньгами (денежными средствами) в одних случаях подразумеваются вещи, когда речь идет о расчетах наличными деньгами, в других – имущественные права, когда говорится о денежных средствах, находящихся на банковских счетах клиента, и операциях с ними.

Вещи – это предметы материального внешнего мира, находящиеся в твердом, жидком, газообразном или ином физическом состоянии. С этой точки зрения электрическая и тепловая энергия рассматриваются ГК в качестве вещей (см. ст. ст. 539 – 548). Главным назначением вещей является удовлетворение потребностей субъектов гражданских прав.

В зависимости от вида гражданское законодательство определяет правовой режим различных вещей – допустимые способы приобретения прав на них, объем и содержание этих прав, а также обязательственных прав и обязанностей, пределы их осуществления и т.д.

В гл. 6 ГК указаны основные виды вещей (см. коммент. к ст. ст. 129 – 137). Помимо них ГК различает и другие их виды:

1) индивидуально-определенные вещи и вещи, определенные родовыми признаками (родовые вещи). Первые обладают такими признаками, по которым их можно отличить от других таких же вещей. Вторые характеризуются числом, весом, иными единицами измерения, т.е. представляют собой известное количество вещей одного рода.

Индивидуально-определенная вещь в отличие от родовых юридически незаменима, поэтому обязательство, предметом которого является такая вещь, прекращается в случае ее гибели. ГК по-разному определяет последствия неисполнения обязанности передать индивидуально-определенную вещь (см. ст. 398) и родовые вещи (см. ст. 463). Деление вещей на индивидуально-определенные и родовые имеет значение и для определения юридической природы договора. Так, предметом займа могут быть только родовые вещи, а договоров аренды и безвозмездного пользования – только индивидуально-определенные;

2) потребляемые и непотребляемые вещи. Потребляемые вещи в процессе использования перестают существовать как таковые либо утрачивают свои первоначальные потребительские свойства (продукты питания, косметические средства, лекарства, кино- и фотопленка и др.). Непотребляемые вещи при использовании не уничтожаются полностью и в течение длительного времени могут служить по назначению (машины, оборудование, здания и сооружения, бытовая техника и др.). Значение такой градации заключается прежде всего в том, что предметом договоров аренды и безвозмездного пользования могут быть только непотребляемые вещи, т.к. при прекращении этих договоров вещь должна быть возвращена, чего невозможно сделать с потребляемой вещью;

3) вещи, созданные трудом человека, и вещи, созданные природой, т.е. имеющие естественное происхождение. Так, в зависимости от происхождения вещи ГК определяет основания приобретения права собственности (см. коммент. к ст. ст. 219, 220, 229 и 221), правовую природу договора (предметом договора контрактации может быть только сельскохозяйственная продукция, выращенная (произведенная) производителем, а договора поставки – любые товары), правила оборотоспособности (см. коммент. к ст. 129);

4) ГК различает вещи в зависимости от их назначения и цели использования. Эти признаки положены ГК в качестве одного из критериев для разграничения договора розничной купли-продажи и поставки, а также условия применения правил о возмещении вреда, причиненного товарами ненадлежащего качества, и в других случаях.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: